Право и политика - рубрика Правоведение
по
Право и политика
12+
Меню журнала
> Архив номеров > Рубрики > О журнале > Авторы > Требования к статьям > Политика издания > Редакция журнала > Порядок рецензирования статей > Редакционный совет > Ретракция статей > Этические принципы > О журнале > Политика открытого доступа > Оплата за публикации в открытом доступе > Online First Pre-Publication > Политика авторских прав и лицензий > Политика цифрового хранения публикации > Политика идентификации статей > Политика проверки на плагиат
Журналы индексируются
Реквизиты журнала
ГЛАВНАЯ > Журнал "Право и политика" > Рубрика "Правоведение"
Правоведение
Ткаченко С.В. - Добровольность и односторонность рецепции права
Аннотация: Настоящая статья посвящена феномену полномасштабной рецепции права. В российской науке сформировалось мнение, что рецепция права это односторонний и добровольный процесс заимствования инокультурных ценностей. такой подход связан с упрощенным пониманием рецепции, что приводит к закономерным ошибкам и суждениям.
Старова Е.В. - Правовой режим земель промышленности и правовой режим производственной зоны из состава земель населенных пунктов.
Аннотация: В статье анализируется сходство и различие правового режима земель промышленности и земельных участков в составе производственных зон, относящихся к категории земель населенных пунктов. Правовые режимы указанных участков обладают определенным сходством. Такое сходство обусловлено учетом специфики размещаемых промышленных объектов при установлении правил использование земель. При этом на характер использования земельных участков, отнесенных к производственной зоне, влияют также общие особенности использования земель населенных пунктов. Этим обуславливаются различия в способах установления соответствующих правовых режимов, в задачах, на решение которых направлен правовой режим земельных участков, в подходах к ограничению размеров земельных участков.
Алексеев С.В. - Проблемы квалификации деятельности пособника, как участника группового преступления
Аннотация: Статья посвящена дискуссионным в научной среде вопросам квалификации пособничества. На суд научной общественности выносится авторское видение квалификации пособничества в групповых преступлениях со специальным субъектом.
Добрынин И.Н. - О правовой природе механизма управления национальной банковской системой в условиях глобализации
Аннотация: В статье раскрывается проблема определения правовой природы механизма управления национальной банковской системой государства в условиях глобализации. Автором исследуются основные группы факторов, влияющих на развитие национальных банковских систем, с точки зрения все большего проникновения в национальные правовые системы международно признанных стандартов регулирования в экономической сфере. Делается вывод о том, что функционирование национальной банковской системы государства непосредственным образом связано с реализацией важнейших принципов экономической свободы и социальной справедливости, осуществлением ключевых прав и свобод личности. В статье обосновывается роль Основного закона государства и конституционно-правовых норм в качестве инструмента гармонизации наднациональных подходов к регулированию банковской деятельности и внутригосударственных правовых традиций в данной сфере. В завершение анализа автором высказывается мнение о конституционно-правовой природе механизма управления национальной банковской системой в условиях глобализации.
косарева и.а. - К ВОПРОСУ О НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ БРАКАХ
Аннотация: В статье предпринята попытка определить наиболее актуальные проблемы института недействительных браков в российском семейном праве, а также, внесены некоторые предложения по совершенствованию законодательства в исследуемой сфере, в частности, по расширению круга оснований признания брака недействительным, включению иных заинтересованных лиц в число лиц, имеющих право требовать признание брака недействительным и др.
Атаян Г.Ю. - ПРИНЦИПЫ ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ СОВРЕМЕННОГО ГОСУДАРСТВА В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ
Аннотация: Представленная статья посвящена принципам правовой политики современного российского государства в сфере экономики. Предлагается авторская концепция правовой политики в сфере экономической деятельности, являющейся идеологической основой экономической функции современного российского государства. Обосновывается необходимость законодательного закрепления принципов современной экономической политики в специальном законе.
Гаврилов В.Н. - Оформление наследственных прав
Аннотация: Статья посвящена вопросам фиксации перехода права собственности при наследовании. Анализируется роль и полномочия нотариуса и иных лиц, участвующих в процедуре оформления наследственных прав, подробно рассматривается порядок и сроки выдачи свидетельства о праве на наследство, основания приостанавления его выдачи, юридическая природа свидетельства о праве на долю в общем имуществе супругов The article deals with the problems of passing of deceased estate title. The author analyses the role and the competence of notaries and other persons, who take part in the inheritance rights registration. As well as the procedure of getting testimonial letter, the grounds of its suspend and its legal nature in the case of common property of spouses. Key words: inheritance rights registration, types of registration, the evidence of blood relationship, nasciturus, the inheritance part of the surviving spouse.
Трегубова Е.В. - К вопросу о классификации административных запретов в российском праве
Аннотация: в статье рассматривается понятие и виды административных запретов, раскрывается содержание административных запретов, а также соотношение различных правовых запретов между собой и с административно-правовыми запретами
Волков А.К. - ФРАНЦУЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ С 1848 ПО 1851 ГГ.: ОТ ВТОРОЙ РЕСПУБЛИКИ КО ВТОРОЙ ИМПЕРИИ
Аннотация: Предметод данной статьи является исследование Второй республики во Франции с точки зрения ее конституционного развития. Автором проанализирован статус высших государственных органов и их эволюция. В статье иссследованы причины падения созданного режима, дана оценка государтвенному перевороту от 2 декабря 1851 г.
Дерука С.И. - Порядок и стадии государственная регистрация хозяйственных обществ в России и Латвии.
Аннотация: Исследуется порядок государственной регистрации хозяйственных обществ. Подробно анализируются стадии регистрации. Вносится предложения о введении дополнительной стадии регистрации, о необходимости закрепления требования проверки поданных на регистрацию документов регистрирующим органом как в Российской Федерации, так и Латвийской Республике.
Данилина-Пустошинская И.А. - Субъективные факторы дифференциации в регулировании труда работников, занятых на сезонных работах
Аннотация: В статье рассматриваются субъективные факторы дифференциации труда работников, занятых на сезонных работах. Анализируется законодательство, регламентирующее труд женщин и работников в возрасте до 18 лет на сезонных работах.
Подлесных Т.Н. - ТАМОЖЕННО-ТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НА СТАДИИ РЕГЛАМЕНТАЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Аннотация: В статье предлагается рассмотреть таможенно-тарифное регулирование как совокупность мер, предназначенных для нормативного упорядочения общественных отношений, возникающих в связи с применением к товарам, перемещаемым через таможенную границу, таможенной пошлины. Указанным мерам на этапе регламентации общественных отношений, соответствует набор правовых средств, которыми выступают нормы права, содержащиеся в нормативных правовых актах, издаваемых компетентными органами. Такой подход к понятию таможенно-тарифного регулирования позволяет выявить, что таможенно-тарифное регулирование может осуществляться на трех уровнях: национальном (внутригосударственном), международном (в конвенционной или институциональной формах) и наднациональном (в организациях интеграционного типа).
Болдырев С.Н. - Процессуальная форма юридической техники
Аннотация: Автор статьи исследует проблемы теоретического и практического характера соотношения юридической техники и юридической технологии в праве, их роль и место в правотворческом, правотолковательном и правореализационном юридическом процессе. Анализируются различные подходы к пониманию этого теоретико-правового феномена, а также необходимость использования технико-юридических средств и способов в процессе создания правовой нормы.
Жалинский А.Э. - Новое сравнительно-правовое исследование национальных систем уголовного права
Аннотация: Характеризуются цели, задачи, методы исследования национальных систем уголовного права различных стран. Описываются результаты анализа принципов уголовного права, понятий, систематики преступлений, объективной и субъективной сторон преступления на примере уголовного права Турции.
Гончарова Е.В. - Договор купли-продажи энергии
Аннотация: В статье рассмотрен договор купли-продажи энергии как самостоятельный вид договора купли-продажи, предусмотренный Гражданским кодексом РФ. Реформирование электроэнергетики и вступление в силу в июле 2010 года Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» изменило структуру договорных отношений энергорынка. Наряду с договором энергоснабжения, участникам предоставлено право оформить договор купли-продажи энергии. Автором проанализированы основные квалифицирующие признаки данного гражданско-правового института, предложено его теоретическое определение.
Плоцкая О.А. - Конституции Республики Коми: теоретические основы и сравнительно-правовой анализ
Аннотация: В статье проводится сравнительно-правовой анализ конституций Республике Коми. Анализ проведен по таким критериям как: юридические свойства, структура, факторы, влияющие на содержание конституции, содержание, новизна и преемственность в конституционном развитии Республики Коми. Выделяется особое значение конституции, как основного закона субъекта Федерации.
Беликова К.М. - Некоторые проблемы защиты прав акционеров в «группах предприятий» в странах Латинской Америки
Аннотация: Настоящая статья представляет собой попытку акцентирования внимания на некоторых проблемах защиты прав акционеров в «группах предприятий» (на примере стран Латинской Америки). Ведь все чаще и отечественная, и зарубежная научная доктрина признает, что юридическое лицо, как самостоятельный субъект права, в подавляющем большинстве случаев не является больше экономически самостоятельным субъектом права. Такая ситуация обусловливает необходимость закрепления в законодательстве норм, направленных на защиту прав акционеров предприятий, входящих в «группу». Эти нормы и становятся предметом рассмотрения в настоящей статье.
Опарина М.В. - Унификация и гармонизация права интеллектуальной собственности
Аннотация: Изменение механизма правового регулирования интеллектуальной собственности обусловлено бурным ростом рынка. С принятием четвертой части ГК РФ сделан значительный вклад в решение проблем регулирования прав на интеллектуальную собственность. При этом, некоторые отличия нового российского законодательства от унифицированных норм вызваны необходимостью учитывать особенности российской правовой системы.
Михайлов М.В. - Банковская система как специфический объект правового регулирования в условиях финансового кризиса
Аннотация: Финансовый кризис, начавшийся в 2008 г., заставил многие государства обратить особое внимание на создание правового инструментария не только предотвращения, но и купирования кризисов, которые уже имеют место. В статье рассматривается правовое положение и роль банков с точки зрения создания предпосылок финансового кризиса, анализируется эволюция правового регулирования банковской системы Российской Федерации по результатам кризиса, а также теоретические и практические аспекты ее элементного состава.
Никифорова А.В. - Роль и место решений Конституционного Суда РФ в системе источников муниципального права
Аннотация: В настоящей статье рассматриваются некоторые вопросы, касающиеся возможности отнесения решений, принятых Конституционным Судом Российской Федерации, к источникам российского права, в целом, а также к источникам российского муниципального права, в частности. Автор, через призму анализа места и роли решений Конституционного Суда Российской Федерации в системе источников российского права, предлагает один из возможных вариантов разрешения данной дискуссии. После изучения в качестве примеров некоторых постановлений и определений с положительным содержанием Конституционного Суда Российской Федерации, предметом проверки которых являлись нормативно-правовые акты, содержащие в себе нормы муниципального права, автор указывает на то, что постановления, а также определения с положительным содержанием Конституционного Суда Российской Федерации о неконституционности или же конституционности нормативных актов, регулирующих вопросы местного самоуправления, вполне правомерно рассматривать в качестве источников российского муниципального права.
Ханнанов Р.А. - Новая парадигма гражданско-правовых поступков: теоретико-эмпирические аспекты

DOI:
10.7256/2454-0706.2013.1.5976

Аннотация: Переход России на инновационный путь развития предполагает необходимость активизации деятельности участников общественных отношений и поиска средств стимулирования их инициативных действий – поступков, направленных на достижение эффективности и устойчивости общественного производства. В настоящей статье представлена новая парадигма гражданско-правовых поступков и показано их место в правовом регулировании социально-экономических отношений.
Клименчук А.В. - Правомочия субъектов, участвующих в отношениях по долевому строительству
Аннотация: В настоящей статье рассматриваются вопросы правового регулирования договора участия в долевом строительстве, приводиться его характеристика анализируется субъектный состав и порядок заключения договора. Особое внимание уделено существенным условиям договора, правам и обязанностям сторон, ответственности сторон за нарушение принятых на себя обязательств. В работе раскрываются различные практические проблемы договора участия в долевом строительстве, с которыми стороны сталкиваются на практике и порядком их разрешения
Сухотин С.О. - Нормативно-правовое обеспечение электронного обучения государственных и муниципальных служащих в Российской Федерации
Аннотация: Статья содержит рекомендации по совершенствованию основ правового регулирования электронного обучения государственных и муниципальных служащих. В статье проанализирован процесс интегрирования современных средств электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий в систему подготовки, переподготовки и повышении квалификации работников государственной и муниципальной службы в Российской Федерации.
Амвросова О.Н., Атаян Г.Ю. - Идея торгового права в русском дореволюционном праве: основные концепции и особенности развития
Аннотация: Статья посвящена исследованию идейных основ русского торгового права, его предмета, метода, структуры, отражение в научных дискуссиях. Рассмотрены позиции сторонников и противников эмансипации торгового права в дореволюционной России, выделено общее и специфическое в причинах обособления и слабого развития торгового права. Выявлены основные и сопутствующие научные проблемы, исследованные в парадигме торгового права и торгового законодательства.
Амвросова О.Н., Атаян Г.Ю. - Влияние зарубежного опыта на экономическую деятельность российского государства во второй половине XVIII в.
Аннотация: В статье рассматриваются научные труды зарубежных мыслителей, посвященные общим и специальным вопросам экономической деятельности государства и особое внимание уделяется воздействию этих концепций на развитие политико-правовой мысли в России.
Никифорова А.В. - Влияние актов органов конституционной юстиции на развитие муниципального права
Аннотация: В данной статье автор изучает развитие муниципального права решениями органов конституционной юстиции РФ по вопросам территориальной организации местного самоуправления, системы и порядка формирования органов местного самоуправления, осуществления муниципальной службы, институтов непосредственной демократии на местном уровне. В результате указанного исследования автор приходит к выводу о том, что муниципальное право во всех своих ипостасях, и как отрасль, и как наука, последовательно совершенствовалось и развивалось, сохраняя определенный баланс между законодательством о местном самоуправлении, практикой его применения и теорией муниципального права, во многом благодаря решениям органов конституционной юстиции, а именно, выводам, содержащимся в резолютивной части решений, которые признали неконституционными ряд правовых норм, касающихся вопросов местного самоуправления, а также правовым позициям, которые давали рекомендации федеральному, региональному, а зачастую и местному законодателю о необходимости законодательного урегулирования тех или иных общественных отношений в области местного самоуправления в целях устранения коллизий, предупреждения пробелов в законодательств о местном самоуправлении, а также в целях защиты прав на местное самоуправление, которые способствовали согласованию федерального и регионального законодательства. Не ограничиваясь данной ролью, правовые позиции органов конституционной юстиции также в немалой степени посодействовали значительному приросту знаний в науке муниципального права, указали на допустимое и правильное применение правовых норм, затрагивающих вопросы местного самоуправления, способствовали единому правопониманию в области муниципального права, столь необходимого для активного вовлечения граждан в осуществление местного самоуправления.
Кабанов П.А. - Диалектическая концепция развития политической преступности в России

DOI:
10.7256/2454-0706.2013.2.7295

Аннотация: в работе рассматриваются вопросы, характеризующие состояние и динамические изменения политической преступности в России в соответствии с правовыми, доктринальными и бытовыми представлениями о ней и её разновидностях, начиная с Киевской Руси и заканчивая концом ХХ века. На основе историко-правовых источников автор выделяет два вида политической преступности – криминальное политическое насилие и политическая преступность не сопряженная с применением насилия, которые сохраняются и в современном российском обществе. При этом данные виды политической преступности постоянно изменяют свои качественные и количественные показатели, то ярко проявляются одни виды и угасают другие, то картина меняется на противоположную, под воздействием различных групп объективных социальных факторов.
Кабанов П.А. - Концепция политической преступности как политико-криминологической категории

DOI:
10.7256/2454-0706.2013.3.7342

Аннотация: в работе, на основе анализа существующих правовых норм и теоретических воззрений отечественных и зарубежных специалистов описываются основные подходы к объяснению политической преступности в обществе. Автором дается следующая криминологическая классификация подходов к её изучению и определению содержания: правовой; инструментальный; мотивационный (психологический); объективный; оценочный и комплексный. В результате аналитического исследования автором на основе комплексного подхода дается собственное определение политической преступности, при этом указывается, что это определение не является универсальным и пригодно только для политико-криминологических исследований.
Л. А. Тихомирова - Понятие разграничения компетенции Российской Федерации и ее субъектов. c. 0-0
Аннотация: The article includes analysis of various approaches to “objects of competence”, “powers” and “competence”. The author offers his own view and defi nition to “separation of competences”, then she correlates “state competence” to “competence of state bodies”.
А. Н. Панфилов - Культурные ценности и объекты культурного наследия: проблема унификации понятий (часть II, окончание) c. 0-0
Аннотация: В современной России проблемы правовой охраны памятников истории и культуры остаются мало изученными. В частности, в научной литературе недостаточно освещена проблема унификации легальных определений понятий, используемых в нормативных правовых актах, регулирующих отношения в области охраны и сохранения объектов культурного наследия, ввоза и вывоза культурных ценностей. Сегодня вопрос терминологического единства в сфере культуры приобрел особое значение. Это связано как с совершенствованием федерального законодательства (разработкой нового закона о культуре, внесением изменений в законодательство об объектах культурного наследия), так и с трудностями в правоприменительной практике. В настоящем исследовании автор на основе анализа легальных и научных определений понятий «культурные ценности», «объекты культурного наследия» и иных, близких по содержанию терминов, формулирует предложения по их пересмотру и совершенствованию.
А. Н. Панфилов - Культурные ценности и объекты культурного наследия: проблема унификации понятий (часть I) c. 0-0
Аннотация: В современной России проблемы правовой охраны памятников истории и культуры остаются мало изученными. В частности, в научной литературе недостаточно освещена проблема унификации легальных определений понятий, используемых в нормативных правовых актах, регулирующих отношения в области охраны и сохранения объектов культурного наследия, ввоза и вывоза культурных ценностей. Сегодня вопрос терминологического единства в сфере культуры приобрел особое значение. Это связано как с совершенствованием федерального законодательства (разработкой нового закона о культуре, внесением изменений в законодательство об объектах культурного наследия), так и с трудностями в правоприменительной практике. В настоящем исследовании автор на основе анализа легальных и научных определений понятий «культурные ценности», «объекты культурного наследия» и иных, близких по содержанию терминов, формулирует предложения по их пересмотру и совершенствованию.
А. А. Васильев - Правовая доктрина как источник права в российской правовой системе: проблемы и перспективы c. 0-0
Аннотация: Статья посвящена проблеме правовой доктрины в качестве источника права. В работе раскрывается значение и место правовой доктрины в российском праве.
Д. В. Грибанов - Аспекты понятия инноваций в экономике и праве c. 0-0
Аннотация: The article is devoted to the study of the legal contents of the term “innovation”. The author views the correlation of terms “novelty”, “innovation” and “introduction”, analyzes the legislative defi nitions of the term “innovation”. Then he singles out characteristic features of innovations, which are vital for legal regulation and formation of a legal model of innovative development of the society.
С. Н. Болдырев - Процессуальная форма юридической техники c. 0-0
Аннотация: Автор статьи исследует проблемы теоретического и практического характера соотношения юридической техники и юридической технологии в праве, их роль и место в правотворческом, правотолковательном и правореализационном юридическом процессе. Анализируются различные подходы к пониманию этого теоретико-правового феномена, а также необходимость использования технико-юридических средств и способов в процессе создания правовой нормы.
С. Г. Нистратов - Соотношение прокурорского надзора с судебным и административным контролем как гарантии обеспечения законности c. 0-0
Аннотация: В статье рассматриваются актуальные проблемы соотношения и взаимодействия прокурорского надзора с судебным и административным контролем как гарантии обеспечения законности Анализ этих правовых категорий проводится на основании исследования ряда ученных в области контроля и надзора, а также действующего законодательства Российской Федерации. Делается вывод о закреплении надзорной деятельности по обеспечению законности лишь за таким государственным органом власти как прокуратура.
Д. Ю. Засыпкин - Объект концессионного соглашения c. 0-0
Аннотация: Концессионное соглашение является новым явлением для российской правовой системы. В юридической науке существует много дискуссий относительно категории объекта концессионного соглашения. В статье предлагается авторский взгляд на понимание этой категории. Автор дает развернутую характеристику понятия объекта концессионного соглашения и его составных элементов в широком понимании. По мнению автора, объект концессионного соглашения многогранен, и недопустима его трактовка в узком смысле, установленном законодателем. В обоснование предложенной концепции автором проведен глубокий анализ обширного нормативного материала и специальной юридической литературы.
А. М. Маркович - Гражданско-правовые аспекты соотношения понятий «реклама» и «рекламная деятельность» c. 0-0
Аннотация: В статье рассматриваются основные научные точки зрения на рекламу и рекламную деятельность, проводится сравнение законодательных норм, регламентирующих этот вид деятельности, формулируется авторское определение рекламы.
Е. П. Габоян - О личных неимущественных правах на служебные объекты авторского и патентного права c. 0-0
Аннотация: Вопрос о личных неимущественных правах авторов объектов интеллектуальной собственности является актуальным и требующим подробного исследования. Статья отражает специфику осуществления личных неимущественных прав авторами служебных объектов интеллектуальной собственности.
Н. А. Тарасова - Право на образование в системе конституционных прав граждан Российской Федерации c. 0-0
Аннотация: в статье автор рассматривает вопрос отнесения права на образование к различным группам конституционных прав. Приведены позиции различных авторов на данную проблематику, а также общие выводы по данному вопросу. В целом в настоящее время до сих пор не выработан единый подход к данной проблематике. Так же автор рассматривает понятие данного права в свете нового проекта федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».
Т. А. Кузнецова - Проблемы определения понятия и сущности административного принуждения как правовой категории и института административного права c. 0-0
Аннотация: В статье анализируются два подхода к вопросу об административном принуждении, рассматривается вопрос о соотношении мер административно-правового принуждения и принудительных мер, предусмотренных нормами административного права. Также автором проделана серьезная работа по определению понятия административного принуждения как правовой категории и института административного права.
Д.С. Ратникова - Инвестиции: понятие и юридическая сущность c. 0-0
Аннотация: Инвестиционные правоотношения являются современным, постоянно применяемым механизмом. Вместе с тем, в настоящее время, как в юридической, так и в экономической литературе можно встретить разнообразные определения понятия «инвестиции», что явно отражает неоднозначность подходов к пониманию сущности данного явления. Данная неоднозначность проявляется и при анализе законодательства, регулирующего инвестиционную деятельность в Российской Федерации, что влечет определенные правоприменительные трудности. В статье предпринимается попытка разобрать понятие «инвестиции» на составляющие, с целью их подробного изучения и, как следствие, наиболее точно сформулировать понятие инвестиций
И.А. Данилина-Пустошинская - Субъективные факторы дифференциации в регулировании труда работников, занятых на сезонных работах c. 0-0
Аннотация: В статье рассматриваются субъективные факторы дифференциации труда работников, занятых на сезонных работах. Анализируется законодательство, регламентирующее труд женщин и работников в возрасте до 18 лет на сезонных работах
К.И. Коробко - Понятие, признаки, элементы договора на оказание медицинских услуг, заключаемого субъектами частной медицинской практики c. 0-0
Аннотация: В настоящей статье проводится анализ норм действующего законодательства, регламентирующих механизм заключения и исполнения договора на оказание медицинских услуг, заключаемого субъектами частной медицинской практики. На основе проведенного анализа, автором статьи выявляется ряд правовых проблем в исследуемой сфере, а также предлагаются пути их решения
М.В. Гулей - Гражданско-правовая природа жилищно-коммунальных услуг c. 0-0
Аннотация: В статье отражены результаты научно-практического исследования жилищно-коммунальных услуг как гражданско-правовой категории по законодательству России, поскольку автор придерживается мнения о том, что жилищное право является частью гражданского права. В статье критически проанализированы точки зрения отечественных ученых о понятии услуги, сформулировано авторское определение услуги, приведена классификация жилищно-коммунальных услуг, выявлены их характерные признаки
Т.Н. Подлесных - Таможенно-тарифное регулирование на стадии регламентации общественных отношений c. 0-0
Аннотация: В статье предлагается рассмотреть таможенно-тарифное регулирование как совокупность мер, предназначенных для нормативного упорядочения общественных отношений, возникающих в связи с применением к товарам, перемещаемым через таможенную границу, таможенной пошлины. Указанным мерам на этапе регламентации общественных отношений, соответствует набор правовых средств, которыми выступают нормы права, содержащиеся в нормативных правовых актах, издаваемых компетентными органами. Такой подход к понятию таможенно-тарифного регулирования позволяет выявить, что таможенно-тарифное регулирование может осуществляться на трех уровнях: национальном (внутригосударственном), международном (в конвенционной или институциональной формах) и наднациональном (в организациях интеграционного типа)
И.А. Данилина-Пустошинская - К вопросу о правовых гарантиях труда работников, занятых на сезонных работах c. 0-0
Аннотация: Статья посвящена правовому регулированию труда лиц (работников и служащих), занятых на сезонных работах. При этом акцентируется внимание на общих и специальных нормах, регулирующих вопросы предоставления трудоправовых гарантий сезонным работникам: специальные перерывы для обогревания и отдыха; ежегодный оплачиваемый отпуск; ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск; особые правила прекращения трудового договора; льготное исчисление трудового стажа; дополнительные гарантии отдельным категориям работников
Т.В. Жуйкова - Средства правового регулирования: понятие, признаки, виды, и их отличие от способов правового регулирования c. 0-0
Аннотация: Автором осуществлен анализ основных направлений, которых придерживается современная наука в разработке теории правовых средств. В статье определяются основные подходы к толкованию термина «правовые средства», существующие в настоящее время в юридической науке, исследуются признаки, виды и принципы правовых средств, проводится последовательное разграничение понятий «правовые средства» и «способы правового регулирования»
Д.А. Соболев - Соотношение договора участия в долевом строительстве со смежными договорами c. 0-0
Аннотация: Автором настоящей статьи предпринята попытка комплексного исследования вопроса соотношения договора участия в долевом строительстве с такими смежными договорами как договор купли-продажи, договор простого товарищества и договор подряда. На основании проведенного исследования выдвинут ряд предложений общетеоретического характера по вопросу правовой природы договора участия в долевом строительстве и соотношения исследуемых договоров
Н.В. Черная - Здания, сооружения, не завершенные строительством объекты: проблема соотношения и разграничения понятий c. 0-0
Аннотация: Включив в ст. 130 ГК РФ «объекты незавершенного строительства» как объект недвижимости, законодатель в то же время, не отнес его ни к зданию, ни к сооружению, определяя как самостоятельную категорию недвижимости. В связи с этим возникает ряд вопросов: о соотношении указанных понятий и целесообразности включения понятия «объект незавершенного строительства» в качестве самостоятельной категории в ст. 130 ГК РФ? От ответа на него зависит ответ на вопрос, какими нормами следует руководствоваться при регулировании правоотношения возникающих по поводу не завершенных строительством объектов?
Е.В. Горская - Суброгация и регресс как различные правовые явления c. 0-0
Аннотация: В данной статье проведен краткий сравнительный анализ институтов суброгации и регресса, поскольку разграниченные законодателем два понятия регресс и суброгация перекликаются и вызывают дискуссионные вопросы как у специалистов страховых компаний, так и у судов. Рассмотрение основных теоретических и практических проблем применения данных институтов поможет сократить разрыв во мнениях относительно сходств и различий между ними. Большее внимание автора уделено институту суброгации в виду его широкого использования в сфере страхования, без которого в настоящее время не обходится ни одно современное общество
В.Э. Гаджиев - Значение криминалистической характеристики в процессе формирования и использования рекомендаций по выявлению и расследованию краж скота c. 0-0
Аннотация: В статье рассматриваются основные элементы криминалистической характеристики краж скота: предмет преступного посягательства; типичные способы преступлений; обстановка их совершения; данные о личности типичных преступников. Автор констатирует, что информационной основой для разработки и использования прикладных рекомендаций по выявлению и расследованию любого, в том числе, и рассматриваемого вида преступлений является их криминалистическая характеристика. Изучая ее, следователи, оперуполномоченные, имеют возможность выдвигать и проверять все версии, имеющие значение для расследования. Ключевые слова: Юриспруденция, скот, расследование, кража, криминалистика, характеристика, местность, раскрытие, причины, предупреждение Контактная информация автора: Гаджиев Вугар Эдвар оглы gadjievv81mail.ru
Г.Ю. Атаян, О.Н. Амвросова - Принципы правовой политики современного государства в сфере экономики c. 0-0
Аннотация: Представленная статья посвящена принципам правовой политики современного российского государства в сфере экономики. Предлагается авторская концепция правовой политики в сфере экономической деятельности, являющейся идеологической основой экономической функции современного российского государства. Обосновывается необходимость законодательного закрепления принципов современной экономической политики в специальном законе. Ключевые слова: Юриспруденция, право, экономика, политика, функция, принципы, государство, конкуренция, рынок, предприниматель Контактная информация автора: Атаян Гаянэ Юрьевна kilinkarov.77mail.ru Контактная информация автора: Амвросова Ольга Николаевна kilinkarov.77mail.ru
Е.Л. Романова - Особенности муниципального избирательного права и его место в избирательной системе Российской Федерации c. 0-0
Аннотация: Рассмотрены вопросы муниципального избирательного права, которое составляет основу представительной демократии на уровне местного самоуправления. Проведен анализ специфики муниципального избирательного права, особенности предмета регулирования, формы, содержания. Рассмотрен вопрос о месте муниципального избирательного права в избирательной системе РФ. Ключевые слова: юриспруденция, муниципальное, избирательное, право, особенности, выборы, система, институт, местное, самоуправление Контактная информация автора: Романова Екатерина Леонидовна dama42rambler.ru
Е.В. Богатырев - Правосознание и правосудие: взаимосвязь и взаимообусловленность c. 0-0
Аннотация: В данной статье автор попытался рассмотреть соотношение понятий правосознание и правосудие, определить их взаимосвязь и взаимообусловленность, выявить какое влияние оказывает правосознание на процесс отправления правосудия и как воспринимается судебная власть в обществе, каковы причины сегодняшнего отношения граждан к судам и судьям. Ключевые слова: Юриспруденция, Правосознание, правосудие, судебная система, судопроизводство, правовая культура, судья, власть, общество, правосознание судьи Контактная информация автора: Богатырев Евгений Валерьевич nev-72list.ru
С.Е. Киселёва - Понятие поисковой и розыскной деятельности следователя c. 0-0
Аннотация: В статье рассматриваются понятия поисковой и розыскной деятельность с учетом современного состояния уголовного процесса и криминалистики. Рассмотрено содержание, цель, объекты поисковой и розыскной деятельности. Ключевые слова: Юриспруденция, следователь, дознание, розыск, поиск, расследование, деятельность, меры, предметы, лица Контактная информация автора: Киселёва Светлана Евгеньевна dermkrimjur.dvgu.ru
А. А. Потапков - К вопросу об истории развития института солидарной ответственности c. 0-0
Аннотация: Аннотация: в статье рассматриваются ключевые моменты развития института солидарной ответственности начиная с римского права и заканчивая действующими положениями в ГК РФ. За основу взяты не только положения советской доктрины, но и римского частного права. Особое внимание уделено как солидарным обязательствам так и классическим вопросам ответственности, включая так называемые «коррериальные» обязательства. Ключевые слова: юриспруденция, солидарная ответственность, коррериальные обязательства, ответственность, советская доктрина, законодательство, кредитор, должник, обязательство, сделка Контактная информация автора: Потапков Анатолий Анатольевич m1911a1mail.ru
С. В. Алексеев - Проблемы квалификации деятельности пособника, как участника группового преступления c. 0-0
Аннотация: Аннотация: статья посвящена дискуссионным в научной среде вопросам квалификации пособничества. На суд научной общественности выносится авторское видение квалификации пособничества в групповых преступлениях со специальным субъектом. Ключевые слова: юриспруденция, группа, соучастие, субъект, насилие, пособник, организатор, стадия, группа, подстрекатель Контактная информация автора: Алексеев Сергей Владимирович volga169yandex.ru
И. Н. Добрынин - О правовой природе механизма управления национальной банковской системой в условиях глобализации c. 0-0
Аннотация: Аннотация: в статье раскрывается проблема определения правовой природы механизма управления национальной банковской системой государства в условиях глобализации. Автором исследуются основные группы факторов, влияющих на развитие национальных банковских систем, с точки зрения все большего проникновения в национальные правовые системы международно признанных стандартов регулирования в экономической сфере. Делается вывод о том, что функционирование национальной банковской системы государства непосредственным образом связано с реализацией важнейших принципов экономической свободы и социальной справедливости, осуществлением ключевых прав и свобод личности. В статье обосновывается роль Основного закона государства и конституционно-правовых норм в качестве инструмента гармонизации наднациональных подходов к регулированию банковской деятельности и внутригосударственных правовых традиций в данной сфере. В завершение анализа автором высказывается мнение о конституционно-правовой природе механизма управления национальной банковской системой в условиях глобализации. Ключевые слова: юриспруденция, глобализация, банковская система, правовая природа, механизм управления, экономический суверенитет, социальная справедливость, конституционная экономика, банковская деятельность, валютно-финансовое регулирование Контактная информация автора: Добрынин Иван Николаевич Nev-72list.ru
С.И. Цыбуляк - Избирательный процесс: проблемы определения понятия c. 0-0
Аннотация: В статье рассматриваются основные взгляды ученых-юристов относительно определения понятия "избирательный процесс", указываются некоторые недостатки существующих определений. Выделяются основные подходы к определению понятия "избирательный процесс" сложившиеся в научной юридической литературе. Кроме этого в статье выделяются общие свойства процесса как юридической категории и указывается как данные свойства отражаются в избирательном процессе. Тем самым доказывается возможность рассмотрения избирательного процесса как одной из форм юридического процесса в его широком понимании. В заключении предлагается авторское определение понятия "избирательный процесс". Ключевые слова: Юриспруденция, избирательный, процесс, выборы, демократия, институт, свойства, природа, право, электорат
А.А. Потапков - К вопросу о природе солидарной ответственности c. 0-0
Аннотация: Вопросы о правовой природе солидарной ответственности, несмотря на существование данного правового института со времен римского права все еще актуальны. В данной научной статье рассматриваются правовые аспекты солидаритета с точки зрения законодателя, включая основания возникновения, прекращения; отличие солидарных обязательств от долевых и субсидиарных. Ключевые слова: Юриспруденция, солидарная ответственность, кредитор, должник, долевая ответственность, субсидиарная ответственность, судебная практика, договор, обязательство, объем требований
И.В. Серкутьев - Функциональная система правовой политики: понятие и содержание c. 0-0
Аннотация: В статье рассматривается достаточно часто упоминаемое в последнее время понятие "правовая политика государства" через призму более широкого системного образования - "функциональная система правовой политики", включающего в себя собственно правовую политику государства и ряд иных элементов. Подобный подход позволяет рассматривать правовую политику государства не только как научное понятие, а в контексте факторов, влияющих на развитие государственно-организованного общества, целей, задач, стоящих перед государством, функций государства, с учетом перспектив его развития. Ключевые слова: Юриспруденция, правовая, система, политика, факторы, функциональная, проблемные, элементы, правотворчество, государство
А.Р. Шакирова - К вопросу о критериях международно-правового признания c. 0-0
Аннотация: Несмотря на значительное внимание ученых-международников к институту международно-правового признания, тем не менее, вопрос критериев признания по-прежнему остается одним из спорных, нерешенных вопросов темы. Такой вывод можно сделать, прежде всего, из того факта, что в науке международного права по сей день не выработано четкого определения понятия критерий признания. Что же касается самих критериев, то в доктрине существует значительное количество разнообразных мнений о том, какими критериями необходимо пользоваться субъекту, предоставляющему признание. Анализ работ, посвященных данному вопросу, позволяет составить некоторую классификацию критериев признания по разным основаниям. Ключевые слова: Юриспруденция, критерий, признание, международный, право, государство, правительство, субъект, дестинатор, эффективность
А.В. Кищенков - К вопросу о понятии упрощенного производства c. 0-0
Аннотация: В статье автор раскрывает понятие упрощенного производства в уголовном процессе. Исследуются точки зрения авторов занимающихся проблематикой производств, характеризующихся быстротой и простотой формы. Указаны признаки, которые, по мнению автора, являются существенными для упрощенного производства. Ключевые слова: Юриспруденция, производство, упрощенное, ускоренное, сокращенное, суммарное, форма, частное, особый, заочное
Е.В. Смахтин - Криминалистический метод как разновидность познания c. 0-0
Аннотация: Статья Е.В. Смахтина посвящена методологии криминалистических научных исследований. Как отмечает автор интуиция как метод познания действительности уже сегодня используются в практической криминалистике при расследовании конкретных уголовных дел. Исходя из этого автор дает определение методологии криминалистики. Ключевые слова: юриспруденция, криминалистика, метод, познание, методология, знание, диалектический, метфизический, интуиция, озарение
Е.В. Гончарова - Классификация договоров рынка электрической энергии России c. 0-0
Аннотация: В статье рассматриваются основные классификации договоров, заключаемых на современном рынке электрической энергии России. Опираясь на теоретические принципы группирования, выработанные юридической наукой, автором исследуется иерархия нормообразующих признаков. По итогам анализа предложено базовое основание для классификации договорных форм энергорынка. Ключевые слова: Юриспруденция, право, договор, классификация, электроэнергетика, система, нормообразующий признак, критерий, естественно-монопольная, потенциально конкурентная
Е.В. Филатова - Принцип добросовестности в гражданском праве России и зарубежных стран c. 0-0
Аннотация: В данной статье автором рассматриваются и сравниваются такие понятия, как "принцип добросовестности", "презумпция добросовестности", "злоупотребление правом". Несмотря на сегодняшнюю тенденцию к расширению сферы использованию данных понятий, их содержание требует уточнения с учетом истории и практики их применения. Ключевые слова: Юриспруденция, добросовестность, принцип, злоупотреблений, гражданский, обязательство, исполнение, fides, субъективный, объективный
А.В. Кирсанова - О правах и обязанностях субъектов правоотношений юридической ответственности c. 0-0
Аннотация: В статье, исходя из анализа общетеоретического понятия субъективного права и обязанности, дается общая характеристика содержания прав и обязанностей правоотношений юридической ответственности. Называются и раскрываются основные права и обязанности субъектов правоотношений как позитивной, так и негативной юридической ответственности. Ключевые слова: Юриспруденция, юридическая ответственность, правоотношение, правоотношение юридической ответственности, субъект правоотношения, субъективное право, юридическая обязанность, содержание правоотношения, правомерное поведение, правонарушение
А.В. Азархин - Правовая природа и содержание института защиты прав человека в Вооруженных Силах РФ c. 0-0
Аннотация: Статья посвящена вопросам понятия и содержания института защиты прав военнослужащих. С позиции значимости обеспечения защиты прав человека в Вооруженных Силах РФ автор раскрывает основные черты данного института, исследует проблему ограничений прав военнослужащих, дает оценку места названного института в системе российского права. Ключевые слова: Юриспруденция, Теория права, Права человека, Военнослужащие, Институты права, Вооруженные Силы РФ, Защита права, Охрана права, Правовой статус личности, Отрасли права
Е.В. Гончарова - Договор энергоснабжения в системе гражданско-правовых договоров. c. 0-0
Аннотация: В статье исследуется правовая природа договора энергоснабжения и его место в системе гражданско-правовых договоров. В рамках нового законодательства, регулирующего отношения участников рынка, договор снабжения электрической энергией сохранил своё значение. Однако правовая структура отношений по снабжению электроэнергией качественно изменилась. Ключевые слова: Юриспруденция, договор, энергоснабжение, система, электроэнергия, купля-продажа, оптовый, розничный, рынок, реформирование
О.Е. Репетева - О понятии и видах правонарушений в сфере труда c. 0-0
Аннотация: Вопрос о понятии правонарушения в сфере труда достаточно актуален, в связи с отсутствием его легального определения. В статье представлен сравнительный анализ различных подходов к пониманию правонарушения в сфере трудовых отношений. Автор также исследует существующие классификации правонарушений в сфере трудовой деятельности. Ключевые слова: Юриспруденция, правонарушение, ответственность, труд, дисциплина, правоотношение, классификация, деяние, работник, работодатель
О.С. Кучин - О роли правового регулирования оборота драгоценных металлов и драгоценных камней в научной разработке методик выявления и расследования преступлений, совершаемых в этой сфере c. 0-0
Аннотация: Для разработки методики выявления и расследования преступлений в сфере незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней большое значение имеет изучение и определение правового положения данных ценностей в государстве. Уголовный закон определяет, за какие деяния наступает уголовная ответственность, но порядок совершения определенных юридических действий с драгоценными металлами и природными драгоценными камнями определяется нормами иных отраслей права. Ключевые слова: Юриспруденция, Криминалистика, Правовое регулирование, Драгоценные камни, Драгоценные металлы, Методики расследования преступлений, Выявление преступлений, Преступления, Предварительное расследование, Оборот драгоценных металлов и драгоценных камней
П.В. Макеев - «Нежилое помещение»: понятие, признаки и его дефиниция c. 0-0
Аннотация: В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты регулирования нежилых помещений. Проводится детальный анализ соответствующих норм Гражданского и Жилищного кодексов Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, подходов различных ученых-юристов, на основе которого формулируется дефиниция нежилого помещения. Ключевые слова: юриспруденция, право, помещение, нежилое, признаки, дефиниция, недвижимость, изолированность, предназначенность, пригодность
Ю.В. Левин - Актуальные вопросы брачного договора в Российской Федерации c. 0-0
Аннотация: Возникновение института брачного договора большинство исследователей считают абсолютно закономерным этапом развития права и договорных отношений в частности. Несмотря на противоречивость прогнозов по поводу дальнейшего развитие данного института, бесспорным остается право супругов на договорной режим совместной собственности - то есть право на заключение брачного договора. И хотя проблемам правового регулирования брачного договора в Российской Федерации в настоящее время посвящены множество работ, ряд вопросов по-прежнему носят дискуссионный характер, а отсутствие единой теоретической позиции делает затруднительным разрешение конкретных ситуаций на практике. В данной статье мы рассмотрим основные теоретические вопросы, которые не имеют на данный момент однозначного ответа, а также предложим свои пути решения вопросов, возникающих в теории и практике применения брачного договора. Ключевые слова: юриспруденция, брачный договор, правовое регулирование, заключение, расторжение, действие во времени, субъектный состав, содержание брачного договора, режим собственности, личные неимущественные права
Р.Т. Биктагиров - Субъект права как общеправовая категория c. 0-0
Аннотация: Несмотря на ключевое значение понятия «субъект права» для всех отраслей права, оно до сих пор остается сравнительно малоисследованной областью теории права и слабо нормированной частью юриспруденции. Изучению данной категории как общеправовой посвящена данная статья. Ключевые слова: субъект, право, категория, отрасль права, юриспруденция, наука
Е.В. Смахтин - Деятельность следователя как один из объектов научных исследований в криминалистике c. 0-0
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с изучением деятельности следователя через призму предмета и метода криминалистической науки. Ключевые слова: юриспруденция, право, следователь, объект, познание, криминалистика, расследование, тактика, преступник, преступление
Р.Т. Биктагиров - Субъекты избирательного права: теоретико-правовой анализ c. 0-0
Аннотация: В данной статье предпринята попытка дать общее понятие и теоретико-правовой анализ субъектов избирательного права, находящегося на стадии отпочковывания от конституционного права в самостоятельную отрасль права. Ключевые слова: избирательное право, субъект права, реформа, конституционное право, правовой анализ
А.А. Печёнкина - Соотношение понятия налогового обязательства по законодательству Российской Федерации и Республики Казахстан c. 0-0
Аннотация: Как отмечает автор статьи, категория «налоговое обязательство» в налоговом законодательстве стран СНГ получила широкое применение. Вопрос о соотношении налоговой обязанности и налогового обязательства, рассмотрен в данной статье с помощью проведения сравнительного анализа точек зрения по данному вопросу как российских, так и казахстанских специалистов, положений российского и казахстанского законодательства.
А.Г. Шишкин - О критериях классификации мер юридической ответственности c. 0-0
Аннотация: Меры юридической ответственности разнообразны по своему содержанию, предназначению, отраслевой принадлежности, субъектам, наделенными полномочиями применять их, последствиям, длительности, целям и т.д. Поэтому возникает объективная необходимость в их классификации. Исследованию различных классификаций и их критериям и посвящена данная статья.
М.С. Саркисян - Понятие банковской деятельности и ее содержание c. 0-0
Аннотация: Термин "банковская деятельность" относится к числу так называемых межотраслевых понятий, которые активно применяются не только в сфере одной специальной отрасли права (в данном случае в банковском праве), но и в других отраслях права. В данной статье предпринята попытка дать комплексную оценку понятию и содержанию банковской деятельности в праве.
Е.В. Трегубова - Запреты в административном праве: понятие и сущность c. 0-0
Аннотация: Использование запретов в механизме административно-правового регулирования общественных отношений связано с необходимостью обеспечения законности, правопорядка, а также безопасности личности, общества и государства. Сфера административно-правового регулирования общественных отношений достаточно широка в каждой из сфер, которая является предметом регулирования норм административного права, имеется свои запреты, цель которых обеспечить режим законности и правопорядка. В данной статье рассмотрены базовые, а также проблемные аспекты определения и сущности административных запретов.
А.Ю. Егорова - Некоторые особенности функций современного трудового права России c. 0-0
Аннотация: В статье рассматриваются виды функций трудового права в связи с целями и задачами прописанными в Трудовом кодексе РФ. Рассматривается содержание каждой из функций. В правоведении длительное время во главу угла доминирующего в нашей литературе определения права выдвигалась его структурная сторона и, напротив были отодвинуты на второй план его функциональная сторона. Это можно отнести в полной мере и к исследованию в трудовом праве. Актуальность исследования вызвана так же необходимостью поиска новых подходов и правовых идей для действенной защиты работника, как наиболее уязвимой стороны трудовых отношений.
И.Н. Храбров - Стратегические лица – правовая модель взаимодействия государственных и частных организаций c. 0-0
Аннотация: На сегодняшний день возникает много правовых феноменов совмещения частной собственности и государственных функций в едином правовом субъекте. Автор предлагает модель правового статуса для органов государственной власти, государственных стратегических предприятий и государственных корпораций, а также модель оптимизации правового статуса органов государственной власти и государственных правовых организаций, на основе введения в правовой (научный) оборот новых категорий: новый вид собственности – стратегической собственности, правового лица – стратегического лица и новый вид организационно-правовых форм – административных организационно-правовых форм.
В.Н. Корзенников - Понятие государственности. Государственность республики как субъекта федерации c. 0-0
Аннотация: Понятие государственность в научной и справочно-юридической литературе определяется неоднозначно, а вопрос о возникновении объективных, исторически обусловленных признаков государственности у субъектов федерации, которыми являются, в том числе, республики в составе России разрешается в каждом конкретном случае по – разному. Специфике данного вопроса посвящена статья В.Н. Корзенникова.
А. Х. Саидов - Методология современного сравнительного правоведения: новые парадигмы и перспективы c. 0-0
Аннотация: Каждый юрист, приступающий к конкретному сравнительному исследованию любого вида, неизбежно приходит к необходимости ознакомиться с методологией сравнительного правоведения. Что сравнивать и как сравнивать? Ответить на эти вопросы далеко не просто, ибо совершенно одинаковые тексты норм права в различных правовых системах могут иметь различное содержание. В современных условиях обновления всей концепции постсоветской правовой науки и юридического образования требуется осмысление места и роли сравнительного правоведения в системе юридических дисциплин научного и учебного профилей. В этой связи особое значение приобретают методологические проблемы сравнительного правоведения на основе новых научных парадигм, исследованию которых посвящена данная статья.
Е. К. Шевырин - Государственно-правовое регулирование общественных отношений:к вопросу о понятии c. 0-0
Аннотация: Для советского правоведения была очень характерна концентрация исследований в сфере разрешения общей методологической проблемы: каким образом право может оказывать обратное воздействие на экономические отношения, если последние являются отношениями материальными, т.е. не зависящими от воли и сознания людей. На сегодняшний день цель и задачи исследования трактуются, несомненно, более широко…
Д. А. Пашенцев - Генезис правовой системы России: проблемы методологии c. 0-0
Аннотация: В современных условиях динамичного развития и модернизации отечественного права важное значение приобретает исследование не только конкретно-прикладных, но и историко-теоретических проблем, осмысление уже известных теоретических понятий с позиций новой правовой реальности. Одним из них является понятие правовой системы, общие принципы развития которой определяют особенности правотворческой и правоприменительной практики.
О. О. Апанасевич - М.М. Ковалевский о предмете и методе генетической социологии права c. 0-0
Аннотация: В данной статье представлен анализ взглядов выдающегося российского юриста, социолога, историка и антрополога М.М. Ковалевского на проблемы происхождения и развития начальных форм права и политической власти в рамках особой отрасли социологии, которую он сам именует «генетической социологией».
А. Х. Саидов - Сравнительное правоведение и законотворчество c. 0-0
Аннотация: Как подчеркивает автор данной статьи, в настоящее время на первый план выдвинулись прежде всего практико-прикладные задачи сравнительного правоведения. Статья посвящена значению сравнительного правоведения в законоподготовительной деятельности, то есть, использованию сравнительного правоведения законодателем.
А. Ф. Галузин - Правовая безопасность как самостоятельный вид безопасности c. 0-0
Аннотация: Проблема безопасности являлась ранее и является сейчас одной из самых жизненно важных задач, стоящих перед любым обществом, любым государством. Статья А.Ф. Галузина посвящена месту и роли правовой безопасности в современном мире.
В.В. Болгова - К проблеме многозначности термина «публичное право» c. 0-0
Аннотация: Как подчеркивает автор данной статьи, в настоящее время необходимо обратить внимание на такое явление как многозначность термина «публичное право». Данный факт, безусловно, сказывается на результатах научных исследований и во многом является причиной того, что в отечественной науке отсутствует единство подходов к определению понятия «публичное право», и к оценке значимости самого принципа деления права публичное и частное. Однако речь идет не о конкурирующих понятиях, а именно о многоаспектной категории…
Д. А. Липинский - Позитивная юридическая ответственность и поощрительные санкции: проблемы взаимосвязи c. 0-0
Аннотация: Данная статья Д.А. Липинского посвящена актуальным аспектам соотношения позитивной юридической ответственности и поощрительных санкций, исследованы примеры актов применения ответственности, отражение данного соотношения в юридических фактах.
Л. А. Астемирова - Презумпция невиновности как общеправовая презумпция c. 0-0
Аннотация: Традиционно презумпцию невиновности классифицируют как специальную отраслевую презумпцию, относящуюся к уголовному процессу. Действительно она является фундаментальным принципом уголовного правосудия. Но этический аспект этого принципа имеет более широкое значение. Гуманистическое содержание презумпции невиновности позволяет признать ее общеправовой презумпцией. Поэтому правомерно ее распространение на все отрасли права, где определяющим является доказательство наличия вины в совершении правонарушения.
Май Ван Тханг - Правовая система: определение понятия и особенности вьетнамской правовой традиции c. 0-0
Аннотация: В статье Май Ван Тханг рассмотрены общетеоретические аспекты понятия правовой системы, ее отражения в российской и зарубежной правовой теории, особое внимание также уделено специфике правовой системы Вьетнама, в которой в настоящее время ведется ряд реформ. Как отмечает автор статьи, важной особенностью правовой системы Вьетнама следует считать то, что в качестве её господствующей правовой идеологией выступает коммунистическая идеология…
И. А. Кравец - Конституционность нормативных правовых актов: доктрина и практика в России c. 0-0
Аннотация: Современная теория российского конституционного права стоит перед задачей концептуальной разработки положения конституции в правовой системе страны. Без специальной концепции, объясняющей действие конституции, сложно сформировать правильное соотношение между конституцией и иными правовыми актами. Такая концепция должна быть направлена на борьбу с различными отступлениями и нарушениями конституционных норм, как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. В общей теории права существует аксиома о неразрывном нормативном единстве нормативно-правового акта и интерпретационного акта, которым толкуется содержание норм права.. Некоторые признаки нормативного единства интерпретируемого акта и интерпретационного акта встречались в практике Конституционного Суда РФ…
Р. Л. Хачатуров - Генезис юридической ответственности (Часть 1) c. 0-0
Аннотация: Когда возникла ответственность как социальное явление? Большинство ученых на этот вопрос давали следующий ответ: ответственность как социальное явление и средство общественного регулирования появилась вместе с зарождением человеческого общества.. В этом номере журнала представлена первая часть комплексного исследования Р.Л. Хачатурова, посвященного генезису юридической ответственности. В статье представлен анализ юридической ответственности у различных народов, рассмотрено соотношение права и обычая, мести, уголовной ответственности и смертной казни, приведена масса примеров. Так, например, в селении Гадар кровная месть между двумя родами, начавшаяся из-за убийства в ссоре за курицу, длилась более 200 лет…
А.А. Малиновский - Недопустимость злоупотребления правом как общеправовой принцип c. 0-0
Аннотация: Вопрос о понимании места и роли запрета на злоупотребление правом в правовом регулировании общественных отношений является дискуссионным. При этом палитра мнений довольна разнообразна. В частности, предлагается недопустимость злоупотребления правом рассматривать как обычную запрещающую норму, как предел осуществления субъективного права, как отраслевой принцип права. Вместе с тем, автору наиболее правильным представляется характеризовать недопустимость злоупотребления правом как общеправовой принцип, аргументация позиции автора представлена в данной статье.
Р.Л. Хачатуров - Генезис юридической ответственности (Часть 2. Окончание) c. 0-0
Аннотация: Когда возникла ответственность как социальное явление? Большинство ученых на этот вопрос давали следующий ответ: ответственность как социальное явление и средство общественного регулирования появилась вместе с зарождением человеческого общества. В этом номере журнала представлена вторая часть (окончание) комплексного исследования Р.Л. Хачатурова, посвященного генезису юридической ответственности. В статье представлен анализ юридической ответственности у различных народов, рассмотрено соотношение права и обычая, мести, уголовной ответственности и смертной казни, приведена масса примеров. Так, например, в селении Гадар кровная месть между двумя родами, начавшаяся из-за убийства в ссоре за курицу, длилась более 200 лет…
А.Н. Жеребцов - Содержание, формы и стадии административно-правового регулирования миграционно-правовых отношений в Российской Федерации c. 0-0
Аннотация: По мнению автора статьи, современное состояние правового регулирования миграционно-правовых процедур позволяет отметить, что они находятся в зачаточном состоянии, которое представляет собой достаточно запутанной системой норм, не отвечающей потребностям эффективной реализации правовой миграционной политики российского государства. Важным направлением совершенствования стадии административно-правового регулирования миграционно-правовых отношений является формирование целей, задач, принципов и приоритетов государственного управления миграционными процессами в Российской Федерации.
О.Н. Амвросова, Г.Ю. Атаян - Проблема дуализма права в контексте соотношения понятий «торговое право», «коммерческое право», «хозяйственное право», «предпринимательское право» c. 0-0
Аннотация: В настоящее время споры относительно различения категорий «коммерческое право», «торговое право», «хозяйственное право», «предпринимательское право» все чаще обращаются внутрь этих «вместилищ», в вопросы содержания не только этих научных рубрик, но и курсов, изучаемых на юридических факультетах вузов России. Авторами статьи представлен свой анализ соотношения данных категорий с учетом специфики деления права на частное и публичное.
М.Ф. Лукьяненко - Способы толкования гражданско-правовых норм, содержащих оценочные понятия c. 0-0
Аннотация: Традиционно в отечественной литературе выделяются несколько способов толкования, каждый из которых отличается от другого своими специфическими приемами и средствами толкования. Так, практически все авторы признают существование грамматического, систематического и исторического толкования; есть сторонники выделения телеологического, функционального, логического и специально-юридического способов. Их сравнительному анализу посвящена данная статья М.Ф. Лукьяненко.
А.А. Гогин - К вопросу о признаках правонарушений c. 0-0
Аннотация: Правонарушение представляет собой конкретное поведение физического или юридического лица (организации), которое противоречит нормам права, установленным представительным органом государства и вносит в общественную среду, в жизнь отдельных граждан и коллективов элементы социальной напряженности и конфликтности. В теории основными признаками правонарушения признаются: общественная опасность, противоправность, виновность, наказуемость, их рассмотрению посвящена данная статья.
В.В. Лошкарев - Наркотизм как правовая категория c. 0-0
Аннотация: По мнению автора, есть основания для вывода о том, что обозначаемое термином “наркотизм” понятие прочно вошло в понятийно-категориальный аппарат юридической науки при разнообразии мнений о содержании наркотизма, что отражает многомерность, сложность этого явления и постоянный интерес к нему исследователей, показывая необходимость комплексного изучения современных проявлений наркотизма. Представляется что обозначаемое термином “наркотизм” понятие становится правовой категорией, поэтому важен представленный в данной статье сравнительный анализ предлагаемых определений наркотизма как формирующейся самостоятельной правовой категории.
А.В. Лошкарев - Правовые гарантии и правовые стимулы c. 0-0
Аннотация: Как подчеркивает автор данной статьи, необходимость рассмотрения соотношения правовых гарантий и правовых стимулов вызвана тем, что в последние годы достаточно часто эти термины используются для обозначения одних и тех же правовых явлений, массивов правовых норм, элементов правовой системы. Анализу соотношения этих категорий посвящена данная статья.
Е. А. Манько - Реальный сервитут: содержание, основания возникновения и прекращения c. 0-0
Аннотация: В статье рассматриваются проблемные вопросы содержания, оснований возникновения и прекращения ограниченного вещного права пользования чужой недвижимой вещью – сервитута. Отмечаются существующие пробелы в гражданском законодательстве Российской Федерации о сервитутах. Автором формулируются пути устранения указанных пробелов, обосновывается необходимость более детального регулирования отношений, возникающих при установлении сервитутов.
Е. И. Мироненко - К вопросу о соотношении юридической ответственности и социальной справедливости c. 0-0
Аннотация: В настоящее время вопрос о соотношении юридической ответственности и социальной справедливости нередко поднимается на страницах юридической и общей печати, в средствах массовой информации. Построение правового государства, формирование гражданского общества, утверждение общечеловеческих ценностей требуют по-новому взглянуть на проблему справедливости российского законодательства, и в частности на проблему справедливой юридической ответственности человека и гражданина. Рассмотрению соотношения вышеуказанных категорий и посвящена данная статья.
Е.А. Вайн - Регентство как институт монархического государства c. 0-0
Аннотация: В монархическом государстве, на первый взгляд, подобная преемственность обеспечивается автоматически, путём наследования. Однако, даже при такой системе возможны случаи, когда преемственность власти ставится под угрозу. Исторические прецеденты показывают важность такого института монархической государственности как регентство. Анализу данного мало исследованного института посвящена данная статья.
А.В. Ермакова - Торги, тендеры, публичные торги и публичные конкурсы – проблемы терминологии c. 0-0
Аннотация: В сфере проведения торгов правоприменители сталкиваются с понятиями торги, конкурс, аукцион, тендер, публичные торги и публичный конкурс. Каким образом соотносятся эти термины, возможно ли их классифицировать, являются ли они синонимами? Свои ответы на эти вопросы представляет автор статьи.
Т.А. Нуждин - К вопросу о понятии нематериальных благ физических и юридических лиц в современной российской цивилистике c. 0-0
Аннотация: По мнению автора статьи институт нематериальных благ в российском гражданском праве в том виде, в каком он существует на сегодняшний день, нуждается в серьезной научной ревизии и законодательной корректировке. Здесь можно выделить такие краеугольные проблемы, как вопросы правового регулирования нематериальных благ юридических лиц; проблема репутационного вреда как способа защиты нематериальных благ юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; отсутствие легального определения понятия «нематериальные блага», и.т.п.
Т.С. Раевская - Ответственность материнской компании по обязательствам дочерней компании (проникновение за корпоративный занавес) по праву Англии c. 0-0
Аннотация: В данной статье автор, на основании анализа серии судебных прецедентов, рассматривает доктрину «проникновения за корпоративный занавес». Уделено внимание проблеме привлечения материнской компании в рамках группы к ответственности по долгам дочерней компании, в том числе вопросу законодательного закрепления такой ответственности на уровне законодательства ЕС. Сравнивается понятие доктрины «проникновения за корпоративный занавес» с возможностью привлечения основного общества (товарищества) к ответственности по долгам дочернего общества по российскому законодательству. Ключевые слова: Юриспруденция, самостоятельное юридическое лицо, ограниченная ответственность, проникновение за корпоративный занавес, судебные прецеденты, Акт о несостоятельности 1986г, группа компаний, обман, мошенничество, агентство, незаконная торговля, ответственность основного общества (товарищества) Контактная информация автора: Раевская Татьяна Сергеевна raevskayamail.transinvestbank.ru
Э.И. Дамирчиев - Проблема империи в науке c. 0-0
Аннотация: Современная духовная и материальная культура человечества, особенно его «цивилизованной» части, во многом сформировалась или же берет начало в истории имперских образований Древности, Средневековья и Нового времени. Высокие образцы живописи, литературы и в целом культуры — это в основном достижения имперского периода в истории тех или иных народов. Таким образом, духовная и материальная культура современного человечества — это в значительной мере имперское наследие
С.В. Стуров - Перспективы актуализации правового тезауруса современной России c. 0-0
Аннотация: Статья посвящена обоснованию внедрения в научный оборот нового термина — "правовой тезаурус". Предполагается, что введение нового термина, обозначающего совокупность наиболее важных правовых сфер должно способствовать классификации их содержательной значимости и установлению алгоритма работы по их дифференцированному совершенствованию и интегративному преобразованию. Важнейшими составляющими правового тезауруса выступают, во-первых, идеологии как систематизированные, стратегические теории сущности и перспектив правового развития
А.В. Юдкин - Проблемы плюрализма в понимании характера технических норм в российском правоведении c. 0-0
Аннотация: Рассматриваются особенности понимания характера и сущности технико-юридических норм. Осуществляется попытка осмыслить причины имеющегося плюрализма в таком понимании. Даются предложения по разрешению данной проблемы
Н.Н. Рустамова - Понятие и структура коллизионных норм в международном частном праве c. 0-0
Аннотация: Статья посвящена проблемам понятия и структуры коллизионных норм в международном частном праве. В ней приведены и проанализированы основные точки зрения по указанным вопросам. Сформулирована альтернативная точка зрения относительно того, каким образом проявляется санкция коллизионной нормы.
В.В. Гончаров, С.А. Жилин - Понятие исполнительной власти, ее место в механизме государственной власти в Российской Федерации: конституционно-правовой анализ c. 0-0
Аннотация: В настоящей статье проведен анализ понятия исполнительной власти, исследовано ее место в механизме государственной власти в Российской Федерации. Рассмотрены современные проблемы обеспечения принципа разделения властей на три самостоятельные ветви (законодательную, исполнительную и судебную). В работе представлены авторские определения понятий государственной власти, исполнительной власти, судебной власти, законодательной (представительной власти). Автором разработаны предложения по совершенствованию баланса властей на федеральном и региональном уровне.
М.Г. Потапов - Субъект федерации — государство? c. 0-0
Аннотация: В статье доказывается, что термин "субъект федерации" некорректно определять в качестве государства, поскольку в правовом качестве и значении их признаки (свойства) различны.
Е.В. Трегубова - К вопросу о классификации административных запретов в российском праве c. 0-0
Аннотация: В статье рассматривается понятие и виды административных запретов, раскрывается содержание административных запретов, а также соотношение различных правовых запретов между собой и с административно-правовыми запретами.
А.М. Третьяков - Концессионное соглашение: особенности предмета и существенных условий c. 0-0
Аннотация: В представленной статье выявляется специфика российской концессионной модели, а также определяются особенности предмета и других существенных условий концессионного соглашения.
Е.А. Попов - Комплексный подход в исследовании современного терроризма c. 0-0
Аннотация: В статье актуализируется комплексный подход в научном исследовании терроризма и его последствий. Упор делается не только на систематизацию уже известных направлений изучения указанного феномена, но и на обосновании необходимости многомерного комплексного рассмотрения терроризма. Это позволит предложить более эффективные способы противодействия такому антиправовому явлению, как терроризм.
Ю.В. Скворцова - Теоретические основы модернизации правовой системы Российской Федерации c. 0-0
Аннотация: Данная статья посвящена теоретическим проблемам модернизации правовой системы — сложного, комплексного, многостороннего и долговременного процесса. Исследуется категория «модернизация»: насколько она отражает процессы, происходящие в правовой системе Российской Федерации; дается определение модернизации правовой системы, выявляется ее содержание, показывается роль правовой идеологии как основы модернизационных процессов в сфере права.
И.А. Косарева - К вопросу о недействительных браках c. 0-0
Аннотация: В статье предпринята попытка определить наиболее актуальные проблемы института недействительных браков в российском семейном праве, а также, внесены некоторые предложения по совершенствованию законодательства в исследуемой сфере, в частности, по расширению круга оснований признания брака недействительным, включению иных заинтересованных лиц в число лиц, имеющих право требовать признание брака недействительным и др.
Т.В. Колесникова - Соотношение уголовно-правовых и криминалистических признаков организованной преступной группы и преступного сообщества c. 0-0
Аннотация: Анализируются признаки организованных преступных групп и преступных сообществ. Обосновывается позиция автора о важности криминалистических признаков как наиболее характерных, дополняющих уголовно-правовые. Предпринята попытка перейти от формально-юридического анализа признаков преступных групп к системному анализу преступных групп.
А.А. Кочев - Перспективы правового регулирования института доверительного управления имуществом c. 0-0
Аннотация: В статье рассматриваются существенные условия доверительного управления имуществом, анализируются научные мнения о сущности этого правового института, аргументируется вывод о необходимости рецепции доверительной собственности в отечественную систему права.
Н.Я. Быстрицкая - Особенности дисциплинарной (статусной) ответственности арбитражных управляющих членов саморегулируемых организаций c. 0-0
Аннотация: Рассматриваемая статья посвящена вопросу дисциплинарной ответственности арбитражных управляющих членов саморегулируемых организаций. В статье сделана попытка всестороннего анализа понятия «дисциплинарная ответственность» и сравнения данного вида ответственности с аналогичной ответственностью арбитражных управляющих в рамках закона о банкротстве. Предлагается заменить понятие «дисциплинарная ответственность» на понятие «статусная ответственность». Автором также сделан ряд предложений по конкретизации норм действующего закона о банкротстве по рассматриваемой теме
Ц.Б. Жамсуев - Понятие и правовая сущность конституционного принципа равноправия c. 0-0
Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы понятия и правовой сущности конституционного принципа равноправия. Исследуются различные доктринальные толкования и нормы законодательства, которые так или иначе касаются данного вопроса. Выявляются проблемы с неоднозначным определением понятия и содержания принципа равноправия, как в доктрине, так и в законодательстве
М.Г. Пурас - Объект уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с организации c. 0-0
Аннотация: Вопрос об объекте налоговых преступлений является дискуссионным в современной науке уголовного права. Автор статьи проводит разграничение между, с одной стороны, объектом уголовно-правовой охраны, под которым понимается определенная общественно значимая ценность, для которой необходимость такой охраны признана государством и закреплена в уголовном законе, и, с другой стороны, объектом преступления как общественным отношением, реализующим данную общественно значимую ценность. Данный подход позволяет совместить классическое понимание объекта преступления как общественного отношения и трактовку объектов уголовно-правовой охраны закрепленную законодателем в ст. 2 УК РФ. С описанных позиций анализируется объект уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст. 199 УК РФ)
Е.Н. Татаринцева - Значение свойств вещей при исполнении отчуждательных договоров c. 0-0
Аннотация: Данная статья посвящена определению значения свойств вещей и их влиянию на исполнение отчуждательных обязательств, в ней дается понятие свойств вещей, определяется порядок исполнения обязательств в зависимости от классификации вещей
М. Ю. Осипов - Понятие, основные структурные элементы и формы систематизации законодательства c. 0-0
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению систематизации законодательства, как одного из видов правовых процессов. В предлагаемой статье рассмотрены основные формы и структурные элементы и виды систематизации законодательства, а также критерии их соотношения. Также в данной статье предлагаются пути совершенствования учета нормативно-правовых актов.
А. И. Яковлева - Гражданско-правовая характеристика отношений в области градостроительной деятельности c. 0-0
Аннотация: Автором предпринимается попытка рассмотреть различные аспекты правоотношений, возникающих по поводу градостроительной деятельности (в первую очередь, их возникновения), предмета и объекта (их соотношение), а также субъектов исследуемого правоотношения. В результате исследования сделан ряд доктринальных выводов и внесены предложения по совершенствованию действующего законодательства.
Е. А. Попов - Современная социология права: проблема концептуализации c. 0-0
Аннотация: В последнее время соприкосновение различных областей социогуманитарной традиции в науке, например, социологии и юриспруденции, является важнейшей ипостасью в разработке единых полипарадигмальных принципов освоения социокультурной реальности. Статья раскрывает некоторые возможности схождения современной социологии и науки о праве в развитии такого направления, как социология права. Упор здесь делается на положение социологии права в системе наук об обществе, где доминирует социология и социокультурный взгляд на реальность, и в системе наук о праве, для которой также важное значение имеет социокультурная ориентация.
Е. В. Гончарова - Договор купли-продажи энергии c. 0-0
Аннотация: В статье рассмотрен договор купли-продажи энергии как самостоятельный вид договора купли-продажи, предусмотренный Гражданским кодексом РФ. Реформирование электроэнергетики и вступление в силу в июле 2010 года Федерального закона от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» изменило структуру договорных отношений энергорынка. Наряду с договором энергоснабжения, участникам предоставлено право оформить договор купли-продажи энергии. Автором проанализированы основные квалифицирующие признаки данного гражданско- правового института, предложено его теоретическое определение.
А. А. Задоян - Функции уголовного права: понятие и содержание c. 0-0
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению функций уголовного права. Основываясь на положениях общей теории права, автор отмечает, что в уголовном праве категория «функция» выступает одним из элементов механизма уголовно-правового регулирования и указывает на то, что данная категория находится в тесной взаимосвязи с предметом, целями (задачами) и методом уголовного права. В статье подвергается аргументированной критике позиция ученых, полагающих, что уголовное право не имеет собственного предмета правового регулирования. Проводится разграничение между функциями и целями (задачами) уголовного права, являющимися самостоятельными категориями по отношению друг к другу, автор разделяет функции уголовного права на функции уголовно-правового регулирования (охранительная, предупредительная и поощрительная) и функции уголовно-правового воздействия (карательная, восстановительная и воспитательная), подробно анализирует каждую из названных функций.
Абросимов Д.А. - Правовая природа слияний и поглощений: сравнительно-правовое исследование c. 1-12

DOI:
10.7256/2454-0706.2020.7.33072

Аннотация: Предмет настоящей статьи – подходы к правовой природе слияний и поглощений. Целью работы является определение места указанного явления среди сформировавшихся в отечественной правовой системе форм реорганизации юридических лиц. Помимо общенаучных методов исследования – методов материалистической философии и формальной логи-ки, используются юридические методы – методы толкования и сравнительного правоведения. Делается вывод о том, что характеристика слияний и поглощений исключительно через отечественные формы реорганизации оказывается непригодной для определения места данного явления. В работе приводится анализ не только доктринальных работ, но и положений иностранного законодательства, опыт использования которого может быть полезен для Российской Федерации.     Обращение к контексту гражданско-правовой литературы и учет логико-философских, теоретико-правовых и гражданско-правовых представлений позволили представить авторский взгляд на рассматриваемый предмет, предложить основания, при помощи которых возможно обосновать или обусловить данную конструкцию. Основным выводом проведенного исследования является то, что сложившиеся в России понимание реорганизации не может претендовать на методологическую основу для более полного формирования слияний и поглощений. Анализ зарубежного опыта демонстрирует, что характерные для России формы реорганизации одинаковым образом могут регулироваться наряду с другими явлениями, которые реорганизацией в России не признаются или никогда не признавались. Полученные результаты могут быть использованы в законодательной и экспертной деятельности, а также в последующих теоретико-правовых исследованиях.
Кардава А.Р. - О возможности возмещения морального вреда в случае нарушения имущественных прав: традиционные воззрения и новации практики c. 1-15

DOI:
10.7256/2454-0706.2024.3.69698

EDN: BIBHWA

Аннотация: Предметом исследования является комплекс подходов к возможности возмещения морального вреда в случае нарушения имущественных прав и подхода, представленного в п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2022 года № 33 «О практике применения судами норм о компенсации морального вреда». Предмет исследования статьи также включает ряд доктринальных подходов к возмещению морального вреда в случае нарушения имущественных прав с точки зрения исторической перспективы. Автор проводит анализ нового подхода и обращается к вопросу его влияния на судебную практику, с целью определения применимости данного подхода, в том смысле, которое ему придаётся совокупным его толкованием с иными положениями Постановления и практической деятельностью судов Российской Федерации. В качестве методологии автором используется компаративистика подходов к возмещению морального вреда в случаях нарушения имущественных прав с использованием практики Верховного Суда Российской Федерации и Конституционного Суда Российской Федерации до 15 ноября 2022 года и подхода, представленного в пункте 4 указанного выше Постановления. Основными выводами проведённого исследования является определение и признание нового подхода к применению института возмещения морального вреда в случае нарушения имущественных прав революционным, по сравнению с теми, что применялись ранее. Так, в частности, автор приходит к выводу, что новый подход, несмотря на противоречие с правилами, основанными на буквальном толковании положений закона, является достаточно успешным сочетанием всех основных составляющих рассматриваемого института, необходимых для его правильного применения с точки зрения смысла и цели возмещения морального вреда. Новый подход устанавливает открытый перечень случаев, в которых возможно возмещение, но при этом вводит определённый критерий применимости, с целью не допустить «выхолащивания» данного института, как способа защиты, в силу субъективного характера процедуры оценки наличия и степени морального вреда. Кроме этого, автор анализирует влияние нового подхода на судебную практику и отмечает, что такой подход не в полной мере понимается и потому принимается судами, поскольку не совпадает с буквальным толкованием пункта 4 упоминаемого Постановления.
Маликов С.В. - Сущность и функции права: темпоральный анализ c. 9-15

DOI:
10.7256/2454-0706.2018.10.17647

Аннотация: Предметом исследования выступили сущность и функции права. Целью работы выступило определение уровней взаимодействия времени и права. Автор определяет и подробно рассматривает два уровня указанного взаимодействия - внешний и внутренний. На первом устанавливаются природа, сущность, свойства и функции права, а также его эволюция во времени (прослеживаемая на примере действия нормативных правовых актов). На втором раскрывается временно́й инструментарий, используемый правом для упорядочения правоотношений (например, обстоятельства времени, сроки). Особое внимание в статье уделяется первому из указанных уровней взаимодействия времени и права. В качестве основного в работе использован диалектический метод познания. Также применялись общенаучные и частные научные методы: анализ, синтез, системный подход, формально-логический. Автором впервые предпринята попытка взаимозависимого рассмотрения времени и права с целью определения сущности права, выявления его функций. Закладывается основа для дальнейших исследований указанных понятий с учетом выделения двух уровней взаимодействия: внешнего и внутреннего,а также для углубленной разработки таких категорий как правовое время, стабильность, изменчивость, преемственность, динамичность и т.д.
Чуфарова Е.Н. - Юридические термины, профессионализмы и профессиональный жаргон проблема разграничения понятий c. 9-14

DOI:
10.7256/2454-0706.2018.2.25325

Аннотация: В настоящее время исследователи, занимающиеся изучением процессов в области юридического языка, отмечают повышение частоты использования профессионализмов и профессионального юридического жаргона в правотворчестве и правоприменении. Для оценки актуальности проблемы проникновения ненормативной лексики в сферу профессиональной деятельности юристов, следует определить понятия «термин», «профессионализм», «жаргон» применительно к юридическому языку. В статье мы попытаемся сформулировать принципы их разграничения друг от друга, определить, в каких ситуациях допустимо использование официальной и неофициальной лексики, понять, чем использование профессионализмов и профессионального жаргона отличается от правовой и лингвистической безграмотности. Для этого проанализирован ряд трудов ученых - лингвистов, проведен сравнительный анализ юридической лексики различных слоев (термины, профессионализмы, жаргонизмы). На основе сравнения по следующим критериям: сфера применения, субъект, сфера отражения, отношение к отражаемому понятию, эмоциональная окраска, использование слов в прямом/переносном значении, цель использования, стиль нами выявлены сходные и отличительные признаки исследуемых слоев лексики. что позволяет избегать "загрязнения" юридического языка, особенно в ситуациях официального общения.
Новиков В.С. - Международное (трансграничное) наследование: коллизии законов, коллизии юрисдикций и материально-правовое регулирование отношений, осложненных иностранным элементом. c. 10-40

DOI:
10.7256/2454-0706.2023.1.39669

EDN: DWWUYS

Аннотация: Существенную часть современной международной юридической практики составляют дела, связанные с международным (трансграничным) наследованием, в связи с чем исследование правового регулирования соответствующих отношений, осложненных иностранным элементом, представляется в значительной степени востребованным. В практике международного (трансграничного) наследования понимание основных закономерностей функционирования механизма международного частного права и международного гражданского процесса имеет существенное значение в тех случаях, когда правоотношение эффективно связано с более чем одной юрисдикцией. Целью данной статьи является рассмотрение основных подходов к решению наиболее распространенных проблем международного (трансграничного) наследования на основе исследования доктрины, законодательства и судебной практики зарубежных стран. В результате анализа международной практики определено практическое значение места нахождения имущества наследодателя в разных юрисдикциях в контексте международного (трансграничного) наследования, рассмотрены вопросы, касающиеся порядка установления истинного домицилия лица, определения формальной действительности завещаний, преимуществ и недостатков оформления единого международного завещания в отношении активов, расположенных в нескольких странах т.д. В контексте рассмотрения данных проблем автор проводит анализ Регламента № 650/2012 Европейского парламента и Совета Европейского Союза «О юрисдикции, применимом праве, признании и исполнении решений, принятии и исполнении нотариальных актов по вопросам наследования, а также о создании Европейского свидетельства о наследовании»; Конвенции «О коллизии законов, касающихся формы завещательных распоряжений», от 5 октября 1961 года; Конвенции, предусматривающей «Единообразный закон о форме международного завещания», от 26 ноября 1973 года.
Осипов М.Ю. - Экономический анализ права: провалы, возможности, ограничения c. 12-23

DOI:
10.7256/2454-0706.2017.6.22716

Аннотация: Предметом исследования в настоящей статье является экономический анализ права и его возможности как одного из методов юридической науки. Автор подробно рассматривает место и роль экономического анализа права в системе методов юридической науки. Автор также исследует различные ситуации встречающиеся в правовой реальности с целью выявления возможных провалов, выявления потренциальных возможностей и ограничений использования в юридической науке такого метода как экономический анализ права. Особое внимание автор уделяет такими аспекттам проблемы как провалы экономического анализа права и его ограничения. Соотвественно цель работы состоит в том, чтобы показать провалы, возможности и ограничения экономического анализа права. В качестве методов исследования автор использует системный и функциональный подходы, логические методы познания: анализ, ситетез, индукция, дедукция, абстрагирование, обобщение. Научная новизна иссследования состоит в том, что в юридической науке были выявлены прровалы и ограничения использования экономического анализа права, дано определение провалов и ограничений экономического анализа права. Также было показано, что использование экономического анализа права не может осуществляться изолировано от других методов юридической науки, поскольку его использование в "чистом виде" без использования иных методов юридической науки может приводить к игнорированию таких важнейших принципов права как принцип добросовестности, принцип справедливости, принцип гуманизма и.т.д,
А.И.-оглы Гусейнов - Проблема ценностей в праве c. 14-22
Аннотация: Рассмотрение феномена права с позиции культурологии позволяет приблизиться к познанию глубинных свойств юридической материи, укоренённой в каждый раз специфическом ментальном сценарии. В частности, можно отметить, что право – это далеко не всё, что отражено в нормативно – правовых актах. Государство не столько возводит право в нормативность, сколько нуждается в праве как таковом, обеспечивая общественной системе устойчивость и стабильность. Право выражается не только в писаных источниках, сколько в совокупности проявлений мышления, характерных для данной культуры. Каковы признанные ценности различных культур и как они соотносятся?
М. С. Саликов - Конституционно-процессуальное право как наука, отрасль права и учебная дисциплина c. 15-25
Аннотация:
В. С. Рыжов - К реформированию понятийного аппарата административного права РФ c. 15-23
Аннотация:
А. И. Бобылев - Предмет и методология теории права и государства c. 16-26
Аннотация:
Д. А. Сумской - Соотношение понятия «орган юридического лица» со смежными правовыми понятиями c. 20-30
Аннотация: Как отмечает автор данной статьи, в связи с тем, что законодательство Российской Федерации не содержит определения органа юридического лица, представляется необходимым разграничить его со смежными правовыми институтами, такими как участник хозяйственного товарищества, член юридического лица, руководитель, работник юридического лица, наемный и арбитражный управляющий, выявить общее и специфическое в их правовом положении.
М.Ф. Лукьяненко - Оценочные понятия гражданского права: история и современность c. 23-31
Аннотация: Оценочные понятия гражданского права существовали в истории развития всех правовых систем. Представленный в данной статье анализ исторического и современного материала, а также сравнительно-правового исследования позволяет констатировать наличие преемственности и устойчивой тенденции к расширению использования оценочных понятий в тексте гражданско-правовых норм. Гражданский кодекс РФ пошел по пути значительного расширения применения норм, содержащих оценочные понятия, применяя при этом в ряде случаев прием их дефинитивного обеспечения путем закрепления в законе приблизительных критериев, являющихся ориентиром для правоприменителей и ограничивающих свободу их усмотрения.
Сундетова А.Н. - Правовое регулирование инвестиционной деятельности, осуществляемой с использованием цифровых технологий c. 25-34

DOI:
10.7256/2454-0706.2020.5.32851

Аннотация: Предметом исследования являются нормы российского права, опосредующие инвестиционную деятельность, осуществляюмую с помощью цифровых технологий, перспективы развития российского законодательства, а также теоретические конструкции,предложенные российскими и зарубежными учеными при разработке категории инвестирования с помощью цифровых технологий. В статье проводится правовой анализ и сравнение построения модели правового регулирования по концепции "от общего к частному" и "от частного к общему". Особое внимание в процессе разработки законодательства уделяется принципу технологической нейтральности. В работе применялись общенаучные методы структурно-функционального анализа и системный подход, с помощью которого производилась верификация получаемых результатов научных изысканий. Использовался также частнонаучный исторический метод, а также блок специально-юридических методов, к которым относятся технико-юридический и сравнительно-правовой методы. Настоящее исследование представляет комплексный анализ правовых отношений, возникающих в связи с инвестированием, осуществляемом с помощью цифровых технологий. В результате исследования автор пришел к заключению, что цифровые технологии развиваются очень стремительно, следовательно законодатель должен описывать сущностные признаки указанных феноменов и правоотношений, и по возможности абстрагироваться от текущего уровня техники.
В.В. Ларин - К вопросу о противоправности злоупотребления правом c. 26-30
Аннотация: Неясность в законодательной регламентации и правоприменительной практике по вопросам противоправного злоупотребления права крайне негативно влияет на качество судебных и иных правоприменительных решений, придает и без того сложной концепции злоупотребления правом еще более размытый, неясный характер, заставляет многих практикующих юристов говорить о необходимости отказа от нее как инструмента правовой регламентации. Между тем, вряд ли было бы правильным делать столь категоричные выводы…
Черешнева И.А. - Экспериментальный правовой режим в сфере цифровых инноваций: к вопросу об обеспечении правовой определенности c. 27-34

DOI:
10.7256/2454-0706.2023.12.69354

EDN: HJYXLO

Аннотация: Бурное развитие цифровых технологий, преобразующих своим внедрением объективную реальность, в сочетании с необходимостью опоры российского государства преимущественно на внутренние ресурсы (что обусловливается введением и расширением санкционного режима недружественных стран в отношении России) «взывает» к поиску эффективных механизмов и инструментов, способных: 1) обеспечить технологический суверенитет, 2) мобилизовать экономику, ядром которой должна выступать "цифра", 3) сохранить благосостояние нашего общества. Одним из таких механизмов может стать экспериментальный правовой режим в сфере цифровых инноваций (далее – ЭПР), исследование сущности которого и составляет предмет настоящей работы. В ходе исследования автор обращает особое внимание на: 1) рассмотрение категории "правовой эксперимент"; 2) раскрытие сущности ЭПР через исследование категории "правовой режим осуществления предпринимательской деятельности", в том числе в рамках территорий с особым (специальным) режимом осуществления предпринимательской деятельности; 3) рассмотрение вопроса об обеспечении принципа правовой определенности в контексте ЭПР. В исследовании использованы следующие приемы научного познания: анализ, синтез, обобщение, аналогия и др.; применялись системный подход, специально-юридический и сравнительно-правовой методы. Основными выводами проведенного исследования являются: - во-первых, система правовых режимов предпринимательства может быть представлена следующей триадой: общий, особый (специальный), экстраординарный; применительно к территориям с особым (специальным) режимом осуществления предпринимательской деятельности, когда речь идет об особом, специальном, преференциальном режиме, имеется в виду один и тот же режим; - во-вторых, двойственная правовая природа ЭПР дает возможность рассмотреть его и в качестве одного из видов территории с особым (специальным) режимом осуществления предпринимательской деятельности, и как правовой эксперимент; - в-третьих, определено промежуточное место ЭПР между опережающим правовым регулированием и отсрочкой правового регулирования, что позволяет говорить о динамичности правовой определенности; - в-четвертых, ЭПР можно рассматривать в качестве эффективного средства преодоления эффекта запаздывания законодательства только в том случае, когда законность не подменяется целесообразностью.
Р.Н. Алимов - Развитие однородных связей между нормами уголовного и гражданского права: экономический подход c. 29-36
Аннотация: Как отмечает автор статьи, экономический анализ права за последнее время предпринял попытку в современных правовых системах превратиться из периферийной вотчины науки экономики в самостоятельное и относительно очерченное образование. В статье рассмотрены различные аспекты экономического подхода к праву, представлен экономический анализ взаимодействия уголовного и гражданского права, в том числе, на примерах из права европейских стран и США.
Р.Г. Минниахметов, Р.Р. Каримова - О естественно-правовой сущности юридических обязанностей c. 32-37
Аннотация: В отечественном правоведении нет единой точки зрения на естественно – правовую природу юридических обязанностей. Как правило, речь идёт лишь о добровольной форме реализации юридической ответственности, которая не тождественна обязанности. Целью данной статьи является рассмотрение не эволюции обязанности как обыденного социального, «доправового» явления, не анализ элементов социальной структуры, и возникающих на их основе обязанностей. Целью статьи является обоснование парадигмы юридических обязанностей, имеющих естественно – правовое содержание и функционирующих в формах позитивного права.
Маркевич Н.В. - Гражданско-правовые договоры в области авиационных перевозок: понятие, признаки, классификация c. 35-60

DOI:
10.7256/2454-0706.2020.7.33150

Аннотация: Предмет исследования – понятие, признаки и соотношение договоров в сфере авиационных перевозок. Работа посвящена пониманию правовой природы и основных элементов авиационных договоров, а также специфики их теоретического и практического применения, классификации, направлена на создание целостной концепции системы регулирования. Данное понимание выявляется из широкого контекста гражданско-правовой научной литературы и судебной практики. Помимо общефилософских и общенаучных методов исследования (диалектического и логического метода), используются и юридические методы – методы толкования, формально-юридический, сравнительно-правовой. Обращение к положениям гражданско-правовой доктрины позволили представить авторский взгляд на рассматриваемый предмет и предложить основания по пониманию и совершенствованию воздушного законодательства.          Основным выводом проведенного исследования является то, что гражданско-правовое регулирование договоров в области авиационных перевозок характеризуется наличием особенных договоров со своими специальными признаками, которые определяют содержание воздушного законодательства. В отношении каждой из договорных конструкций имеются различные вопросы не только с точки зрения правового регулирования и правоприменения (овербукинг в договоре воздушной перевозки пассажира), но относительно научных подходов к определению понятия и природы конкретного договора (квалификация договора перевозки груза как двустороннего или трёхстороннего, правовая природа договора фрахтования воздушного судна). Отсутствие единого понимания и толкования понятий, противоречивость законодательства, наличие правовых пробелов не способствуют единообразию воздушного законодательства и вызывают сложность в его изучении и применении. Дополнительно автором рассматриваются законопроекты по регулированию воздушных перевозок и их отдельные положения. Приведенный в настоящем исследовании анализ договоров отражает лишь некоторые проблемные аспекты в сфере авиационных перевозок. Полученные результаты могут быть использованы в теоретико-правовых исследованиях, а также в законодательной и практической деятельности.
В.В. Нехайчик - Политико-правовой смысл мотивации категории «общественный порядок» c. 38-41
Аннотация: Проблема понимания категории «общественный порядок» продолжает оставаться до конца не разрешенной, поскольку по-прежнему проводятся научные изыскания на данную тему. Как отмечает автор данной статьи, сформировавшегося современного образа социально-правовой категории «общественный порядок» ранее не знали, ни в науках философии и юриспруденции, ни в юридической практике прошлых лет. Формированию названной категории предшествовал длительный период, связанный с основными этапами развития человечества, который имеет особый политико-правовой смысл.
Мазепов П.Е. - Совершенствование правового регулирования франчайзинга в условиях цифровой экономики c. 40-55

DOI:
10.7256/2454-0706.2020.3.32430

Аннотация: Предметом исследования является правовое регулирование франчайзинга на современном этапе развития экономики. Объект исследования - общественные отношения, возникающие в связи с осуществлением субъектами предпринимательства деятельности в форме франчайзинга. Анализируется современное состояние правового регулирования франчайзинга в Российской Федерации. Особое внимание уделяется аспектам регулирования данного института в условиях цифровизации. Рассматриваются перспективы использования смарт-контрактов в сфере франчайзинга, особенности цифровых элементов в составе франшизы, сущность цифрового франчайзинга и перспективы его регулирования. В ходе исследования были использованы общенаучные методы сравнения, классификации, анализа, обобщения, а также специальный формально юридический метод. Научная новизна заключается в исследовании франчайзинга в условиях цифровой экономики с точки зрения анализа и выявления перспектив правового регулирования данного института. Выводы, полученные в ходе исследования: Совершенствование регулирования франчайзинга в условиях цифровой экономики в РФ возможно по следующим направлениям: 1) Упрощение процедуры государственной регистрации предоставления комплекса исключительных прав по договору коммерческой концессии, установление альтернативных способов идентификации лица, от которого исходит волеизъявление; 2) Внесение изменений в часть 4 ГК РФ, направленных на придание правового статуса таким объектам, как облачные технологии и большие данные; 3) Совершенствование норм ст. 1033 ГК РФ, с целью конкретизации допустимости ограничительных условий, в отношении деятельности пользователя в сети Интернет; 4) Разработка норм, регулирующих оказание цифровых услуг.
Шатилов С.П. - Правоохранительная функция государства как теоретико-правовая категория c. 43-55

DOI:
10.7256/2454-0706.2018.3.18568

Аннотация: Объектом исследования является общественные отношения, складывающиеся в процессе формирования и реализации правоохранительной функции государстве. Предметом исследования выступают теоретико-методологические проблемы и правовые основы правоохранительной функции государства. Автор подробно рассматривает основные подходы к признанию правоохранительной функции и определению ее места в системе функции государства, дается аргументация такого признания с точки зрения норм русского языка, а также через отношение ученых к праву как категории либо позитивной, либо объективной, кроме того анализируется содержание правоохранительной функции. Методологической основой исследования являются принципы историзма, объективности и системности. Исходя из этих и других методологических принципов в исследовании использован определенный набор методов научного познания: конкретно-исторический метод; ретроспективный; сравнительный метод; формально-юридический метод и др. Указанные выше методы применялись в комплексе с историко-сравнительными и сравнительно-правовыми методами. Научная новизна исследования заключается в том, что автором впервые в отечественной юриспруденции предпринята попытка комплексного теоретико-методологические проблемы и правовые основы правоохранительной функции государства.Основными выводами исследования являются то, что правоохранительная функция обладает признаками, характеризующими ее как самостоятельную функцию государства. Функцию государства по охране норм права более правильным с точки зрения норм русского языка, понимания права называть правоохранительной функцией. Под правоохранительной функцией следует понимать обеспечение охраны правопорядка и укрепление законности.
Нгуен Т.Х. - Виды сервитутов и особенности их осуществления в российском и вьетнамском праве c. 43-60

DOI:
10.7256/2454-0706.2021.11.37024

Аннотация: Актуальность данной работы обусловлена отсутствием единого подхода к пониманию правовой природы публичного сервитута. Недостаточность регулирования сервитутных отношений в гражданском законодательстве России (сервитут упоминается всего в четырех статьях Гражданского кодекса Российской Федерации) приводит к проблемам в правоприменительной практике. Среди таких проблем выделяется отсутствие приемлемой классификации сервитутов, обеспечивающей единство механизма регулирования сервитутных отношений, что дает основания для внесения изменений в действующее российское законодательство. Попытка систематизации сервитутов, предлагаемая реформой вещного права на данный момент ещё не одобрена и является дискуссионным вопросом. Предметом исследования на основе сравнительно-правового анализа выступают положения, составляющие виды сервитутов и особенности их осуществления в российском праве и праве Вьетнама. Новизна исследования обусловлена тем, что впервые осуществляется комплексный сравнительно-правовой анализ видов сервитута в российском и вьетнамском праве. Делается вывод о пробельности в механизме регулирования сервитутных отношений в российском законодательстве. Обосновывается необходимость системного построения норм о сервитутах в ГК РФ. Предлагается направление совершенствования положений о сервитуте в реформе и развития данного института в действующем законодательстве Вьетнама. Теоретическая и практическая значимость полученных знаний является полезной для читателей и ученых в исследуемой области, позволяет получить научную информацию и глубже изучить гражданское право России и Вьетнама.
Стотланд Б.И. - Понятие и признаки интернет-рекламы как результата интеллектуальной деятельности c. 52-58

DOI:
10.7256/2454-0706.2022.2.37462

Аннотация: В эпоху цифровизации привлечение внимания к товарам, работам и услугам в сети Интернет становится все труднее. В связи с этим интернет-реклама приобретает более творческий характер, что может свидетельствовать о том, что ее следует рассматривать в качестве результата интеллектуальной деятельности. Автором подробно исследованы признаки и критерии охраноспособности рекламы, распространяемой в сети Интернет, с целью выявления возможности признания ее в качестве результата интеллектуальной деятельности. Особое внимание уделяется автором вопросам распространения авторских прав на интернет-рекламу, которая была создана при помощи технологии искусственного интеллекта. В результате проведенного исследования автором проанализированы и охарактеризованы признаки и такие критерии охраноспособности интернет-рекламы как творческий характер, оригинальность и объективная форма с целью ее признания в качестве результата интеллектуальной деятельности. Автором сделаны выводы о необходимости признания интернет-рекламы в качестве произведений, охраняемых авторским правом, в случае ее удовлетворения критериям охраноспособности, установленным законом. Особым вкладом автора в исследование темы является формулирование определения интернет-рекламы как результата интеллектуальной деятельности, также предложен порядок распределения авторских прав на рекламные произведения, созданные при помощи искусственного интеллекта с целью предоставления дополнительных правовых гарантий авторам таких произведений.
Груздев О.С. - Особенности гражданско-правовой квалификации валютного и валютно-процентного свопа c. 56-63

DOI:
10.7256/2454-0706.2019.6.29836

Аннотация: Предметом статьи являются отношения, возникающие из валютного и валютно-процентного свопа. Целью написания статьи является определение гражданско-правовой природы указанных своп-договоров. Для достижения данной цели автором исследовались такие характеристики валютного и валютно-процентного свопа, как условия договора, особенности обязательств, порождаемых договором, специфика прав и обязанностей сторон договора, особенности заключения таких договоров. На основе данных аспектов автор осуществлял гражданско-правовую квалификацию рассматриваемых договоров, сопоставляя их с известными Гражданскому Кодексу РФ договорами. Автором в ходе исследования использовались формально-логический и юридический методы исследования, а также методы анализа и синтеза. Автор статьи пришел к выводу, что валютный и валютно-процентный свопы не являются самостоятельными поименованными или непоименованными гражданско-правовыми договорами, они представляют собой комплексные договоры, сочетающие в себе все условия таких договоров, как купля-продажа, мена и пари. Валютный своп, по условиям которого за иностранную валюту подлежат уплате денежные средства, включает два договора купли-продажи, а если в обмен на иностранную валюту подлежит передаче другая иностранная валюта – два договора мены. А валютно-процентный своп, помимо двух договоров купли-продажи или двух договоров мены, включает и договор пари, по которому стороны обязуются уплачивать денежные средства в зависимости от изменения показателей базисного актива. Указанные выводы отвечают критериям научной новизны.
Груздев О.С. - Гражданско-правовая природа своп-договора c. 58-72

DOI:
10.7256/2454-0706.2019.7.30099

Аннотация: Предметом статьи являются отношения, возникающие из своп-договора. Целью статьи является определение гражданско-правовой природы свопа и его видов, а именно: кредитно-дефолтного, валютного, процентного, валютно-процентного свопов. Для достижения данной цели автором исследовались такие характеристики свопа, как условия договора, особенности порождаемых им обязательств, а также специфика прав и обязанностей сторон договора. Данные аспекты послужили основанием для гражданско-правовой квалификации рассматриваемых договоров, которая была осуществлена посредством их сопоставления с известными гражданскому законодательству договорными конструкциями. Автором в процессе исследования использовались формально-логический и юридический методы исследования, а также методы анализа и синтеза. В результате автор пришел к выводу, что кредитно-дефолтный своп в зависимости от направленности является либо договором купли-продажи, либо непоименованным договором, либо договором пари, либо предварительным договором или опционом на заключение договора. Валютный своп является комплексным договором, включающим либо два договора купли-продажи, либо два договора мены. Процентный своп является договором пари. Валютно-процентный своп также является комплексным договором, сочетающим в себе либо два договора купли-продажи или договора мены и договор пари. Указанные выводы отвечают критериям научной новизны.
Путинцев А.В. - Национальная безопасность как предмет исследования в отечественной социогуманитарной науке и юриспруденции c. 60-70

DOI:
10.7256/2454-0706.2020.10.33812

Аннотация: Предметом исследования являются закономерности отражения проблем национальной безопасности в отечественных исследованиях в рамках социальных и гуманитарных дисциплин в целом и юриспруденции в частности. Методология исследования определяется своеобразием его предмета. Автором предпринят анализ текстов диссертационных исследований, защищенных по экономическим, политологическим, социологическим, философским и юридическим наукам в XXI веке. Используя уровневый подход, автор предлагает классификацию исследований в зависимости от близости их предмета к национальной безопасности как к комплексному объекту изучения, также приводится краткий очерк структуры исследований с точки зрения различных научных дисциплин. Проведенное исследование позволило обратить внимание на несформированность междисциплинарных связей в рамках единой теории национальной безопасности. Автор выстраивая 5-тиуровневую модель теории национальной безопасности, позволяющую ранжировать исследования от прикладных уровней до максимально абстрактных. В рамках этой модели рассматриваются сложившиеся в рамках различных социогуманитарных научных дисциплин методологические подходы к национальной безопасности. Делается вывод о ведущей роли политологии в построении междисциплинарной теории национальной безопасности, однако обращается внимание на сферы, доступные для анализа исключительно с применение правовой научной методологии. Ввиду наличия выявленной лакуны в части фундаментальных правовых исследований, обосновывается необходимость дальнейших теоретико-правовых исследований национальной безопасности.
Лугманов Р.Р. - Принцип добросовестности как средство развития права c. 60-75

DOI:
10.7256/2454-0706.2021.5.35451

Аннотация: Предметом исследования является принцип добросовестности в российском гражданском праве, в его многогранности доктринального понимания и сложности содержательного определения. Автором показаны ключевые подходы, принятые в отечественной науке, изложены некоторые недостатки наиболее частого понимания данного принципа. Указано, что стандартное понимание принципа добросовестности, как некого стандарта поведения участника оборота, не имеет практической перспективы в силу своей природной бессодержательности и практической бесполезности. Гражданский оборот требует предсказуемости, определенности и стабильности, что исключается без единообразного понимания принципа добросовестности. Другим предметом данного исследования являются дополнительные обязанности, которые прямо связаны с принципом добросовестности. Показаны проблемы прямолинейного использования формул, изложенных в законе, поскольку снова создается основа для правовой неопределенности. Основными выводом данного исследования являются: 1) признание особой роли судебной системы в деле исправления, адаптации и развития писанного права. Данная функция судебной системы реализуется в процессе обычного правоприменения под эгидой обращения к таким генеральным клаузулам как принцип добросовестности. 2) исправление, развитие, дополнение права не может происходить ad hoc. Суд не может вносить правовую неопределенность в правоприменение. Это значит, что необходимы специальные инструменты в виде строго верифицируемых ценностей, которые бы являлись основами всего права и гражданского права в частности. Такие ценности можно найти в Конституции РФ и в правовых позициях Конституционного Суда РФ. Таким образом, конституционализация частного права- это естественный процесс транслирования общественно значимых ценностей в гражданско-правовую материю посредством принципа добросовестности.
Савичев А.Ю. - К вопросу о законодательном закреплении классификации видов туризма c. 63-72

DOI:
10.7256/2454-0706.2021.4.35527

Аннотация: Для успешного развития туризма требуется надлежащее правовое регулирование. Вместе с тем видовое многообразие туризма практически не учитывается законодателем и остается без должного внимания ученых-юристов. Регламентация данного вопроса фрагментарно и непоследовательно осуществляется на уровне подзаконных нормативных правовых актов и законодательства субъектов Российской Федерации. Использование подчас некорректной терминологии, рассогласованность в понимании сущности одних и тех же видов туризма, игнорирование их особенностей снижает эффективность государственного управления сферой туризма, негативно сказывается на качестве оказываемых туристских услуг, препятствует формированию представления о России как стране, благоприятной для туризма. В статье анализируются различные основания классификации видов туризма, имеющие правовое значение: в зависимости от места постоянного проживания туриста, от целей туристских поездок, от способа организации поездки, от социально-возрастной категории туристов. Автор приходит к выводу, что актуальным направлением совершенствования отраслевого туристского законодательства является закрепление развернутой классификации видов туризма и определение входящих в нее понятий в Федеральном законе «Об основах туристской деятельности». С целью унификации терминологии, дальнейшего развития туристского законодательства, повышения качества государственного управления туристской сферой предложен авторский вариант видовой классификации туризма.
Гречнев А.В. - Общие вопросы регулирования ответственности основного общества по обязательствам дочернего общества в праве России и Франции c. 71-76

DOI:
10.7256/2454-0706.2018.1.18416

Аннотация: В статье анализируются основные тенденции развития законодательства о холдингах, раскрывается правовое регулирование деятельности обществ, обладающих специфическим легальным статусом, выражающимся в их зависимости от воли и интересов иных юридических лиц, дается определение понятия дочерних хозяйственных обществ, классификация ответственности, критерии распределения ответственности, исследуется проблема правового регулирования внутренних взаимоотношений между участниками холдинговых структур, исследуются вопросы, связанные с вопросом регулирования ответственности основного общества по обязательствам дочернего общества по законодательству России и Франции. Основным методом, используемым автором данной работы, является метод сравнительного анализа, путем выявления общего и различного в подходах французского законодательства и доктрины по отношению к ответственности групп компаний (холдингов). Анализ российского и французского права в регулировании гражданско-правовой ответственности основного общества по обязательствам дочернего показывает, что существуют отличия понимания дочернего предприятия и установления отношений зависимости, а также контроля, доли участив основного общества в дочернем, источниковой основы регулирования. Французское право стоит признать более гибким по сравнению с российским и более лояльным в принципах зависимых отношений компаний.
Черешнева И.А. - Эстоппель в России: к постановке проблемы c. 81-89

DOI:
10.7256/2454-0706.2020.9.33913

Аннотация: Ввиду неутихающего интереса юридического сообщества к проблематике запрета противоречивого поведения или в англо-американской традиции права – эстоппеля, предметом настоящего исследования является попытка определения правовой природы так называемых норм ГК РФ об эстоппеле. Избранная для изучения тематика приобретает особую актуальность, поскольку среди представителей правовой науки нет единства мнений относительно природы эстоппеля; его рассматривают в качестве межотраслевого принципа, доктрины, института права, санкции за нарушение принципа добросовестности, одного из проявлений принципа добросовестности, правового механизма и т.д. Автором предпринята попытка рассмотрения эстоппеля под разными ракурсами: через призму английского договорного права (promissory estoppel), с позиций континентальной максимы "venire contra factum proprium", в соотношении с принципом добросовестности. При проведении исследования использованы общенаучные методы анализа и синтеза, системный подход; специально-юридические методы (сравнительно-правовой, формально-юридический). В результате проведенного исследования мы пришли к следующим выводам. Так называемые нормы ГК РФ об эстоппеле представляют собой частный случай доктрины непротиворечивого поведения, известной континентальному правопорядку максимой «venire contra factum proprium», которая выступает проявлением принципа добросовестности. Исходя из этого, некорректно обозначать вышеуказанные нормы – эстоппелем, поскольку, во-первых, даже в англо-американской традиции многообразие видов эстоппеля не позволяет рассматривать его в качестве универсального принципа, а, во-вторых, то, что в данной системе права понимается под эстоппелем не соответствует его российской интерпретации. Кроме того, являясь частью романо-германской правовой семьи, отечественному правопорядку нет необходимости заимствовать чуждые правовые явления, особенно тогда, когда схожие правовые конструкции не только можно обнаружить в глубине веков, но и проследить их эволюцию в лоне континентальной системы права, к которой относится и Россия.
Е. И. Звездина - Исторические и процессуальные аспекты развития института подозреваемого. c. 86-91
Аннотация: Истории развития законодательства о подозреваемом в уголовном процессе России и становление института подозреваемого в уголовном судопроизводстве весьма противоречивы. Анализ исследований таких авторов как С.П. Бекешко, Б.А. Денежкин, Н.А. Козловский, В.Г. Кочетков, А.В. Солтанович, А.А. Чувилев, Ю.Б. Чупилкин и др. позволяет утверждать, что категория подозреваемый в российском уголовно-процессуальном законодательстве впервые обозначена в законодательном акте «Краткое изображение процессов или судебных тяжеб», принятым Петром 1 в 1715г., впервые упоминается лицо, «находящееся под подозрением». В статье Е.И. Звездиной данный институт рассмотрен в развитии – от времен Петра 1 и до Уголовного кодекса Российской Федерации.
Липинский Д.А. - К вопросу о механизме дифференциации и индивидуализации позитивной юридической ответственности c. 91-106

DOI:
10.7256/2454-0706.2017.8.23838

Аннотация: Предметом исследования являются общественные отношения, складывающиеся в процессе функционирования механизма дифференциации и индивидуализации позитивной юридической ответственности.Автор подробно рассматривает дифференциацию как принцип ответственности и принцип правовой политики, которые создают основы для реализации индивидуализации юридической ответственности. Исследуются различные уровни дифференциации позитивной юридической ответственности. Особое внимание уделяется функционированию институтов гражданского общества в механизме дифференциации, а также поощрительным санкциям и поощрению. Анализируются общий, отраслевой и специальный правовой статусы с позиции дифференциации юридической ответственности, определяется как дифференциация формирует условия для индивидуализации позитивной юридической ответственности. Кроме того, определяется роль альтернативных санкций в рассматриваемом механизме. В процессе исследования применялся диалектический метод научного познания. Работа основана также на формально-юридическом методе, а также приемах и способах структурного анализа. В результате исследования обосновано, что, действие механизма дифференциации носит многоуровневый характер, взаимосвязано с механизмом правового регулирования, законодательным процессом, но не сводится к ним. Результатами действия механизма дифференциации выступает как создание условий для индивидуализации юридической ответственности, так правомерное поведение, реализующееся в общерегулятивных и относительных правоотношениях. Сделаны выводы о количестве элементов механизма дифференциации позитивной юридической ответственности.
А. Г. Бесслицин - К вопросу о понятии мер защиты c. 103-107
Аннотация: В настоящее время в юридической литературе употребляются такие понятия как «защита», «защита права», «меры защиты», «институт защиты» и т.д. Во многом они близки по смыслу, но полное тождество между ними отсутствует. Однако некоторые ученые ставят между ними знак равенства, не видя существенных различий. В статье А.Г. Бесслицина представлен анализ существующих позиций, высказано авторское мнение на данную тему.
О. Г. Нозикова - Правовой текст как официальный интерпретационный акт c. 108-112
Аннотация: Интерпретация правового текста как единство понимания и объяснения его субъектами единичного общественного отношения является основой формирования нормативного правила поведения. Но норма права - не единственный результат интерпретации. Итогом интерпретации правового текста является также достижение пониманием и объяснением своей цели – создание интерпретационного акта. В рамках интегративного подхода к правопониманию интерпретационный акт субъектов единичного общественного отношения приобретает характеристики самостоятельного правового текста – основы нормы права.
Богдан В.В. - Право общественного интереса и концепция деления права на частное и публичное: постановка проблемы c. 110-117

DOI:
10.7256/2454-0706.2017.7.22966

Аннотация: В настоящем исследовании автором рассматривается новое для российского правопорядка явление - право общественного интереса. Проанализированы теоретические предпосылки формирования концепции права общественного интереса через призму конвергенции частного и публичного права, приведены отдельные нормы гражданского законодательства, касающиеся защиты общественного интереса. Автором высказывается мысль, что право общественного интереса балансирует между частным (субъективным) интересом конкретного лица и публично-правовым механизмом защиты иных участников общественных отношений от этого интереса, что предопределяет специфику развития данного института в России. Методологическую основу исследования составляет совокупность общенаучных и частно-научных методов: системно-структурный, синтеза и анализа, формально-юридический, сравнительно-правовой, логический и другие. Научная новизна исследования состоит в том, что автором, на основе теоретических выводов, законодательных актов и судебной практики, предлагается авторская дефиниция института права общественного интереса.В ходе исследования автор приходит к выводам, что эффективность решения проблемы определения значения права общественного интереса должна определяться необходимостью его объективного существования как такового. При этом следует учитывать, что, с одной стороны, необходимо создание условий для единообразного понимания категории «общественный интерес», исключая его расширительное толкование в угоду частному или публичному праву, с другой – установление критериев, способов, механизмов осуществления и защиты общественного интереса с использованием норм как частноправового, так и публично-правового характера. Кроме того, автор делает вывод, что концепция права общественного интереса в ее американизированном восприятии, не может быть в полной мере быть воспринята на российском правовом поле, т.к. существенно обедняет идею защиты общественного интереса в целом.
М.В.Самигуллин - К вопросу о понятии конституционализма c. 110-115
Аннотация: Для юриспруденции, политологии, социологии и тесно связанных с ними ряда других дисциплин существенно понятие «конституционализм». Это, пожалуй, одно из фундаментальных понятий в системе научных дисциплин, объектом и предметом которых является публичная власть и различные аспекты ее организации и функционирования. Конституционализм во многом выступает как некое интегральное понятие, которое выполняет в юриспруденции в целом роль высокозначимого системаобразующего фактора. Каково же его содержание?
О.М. Иванова - О целях юридической ответственности c. 116-120
Аннотация: Понятием «цель юридической ответственности» охватывается как официально, нормативно закрепленный ориентир, так и цель юридической практики. Цель существует при установлении норм юридической ответственности, их реализации и применении. Объективно данное понятие или субъективно?
А. Ф. Галузин - Правовая безопасность как самостоятельный вид безопасности c. 117-125
Аннотация: Проблема безопасности являлась ранее и является сейчас одной из самых жизненно важных задач, стоящих перед любым обществом, любым государством, ибо без ее решения не могут существовать ни государство, ни человек. До начала ХХ века безопасность рассматривали либо как сохранение государственного суверенитета, укрепление внешних границ (внешняя безопасность), либо как подавление внутренних врагов – преступников, смуты, оппозиции (внутренняя безопасность). Лишь в конце XIX - начале ХХ века отмечается активное стремление общественности (в лице политических партий и движений) к созданию безопасных условий жизни личности. Статья А.Ф. Галузина посвящена месту и роли правовой безопасности.
Р.А. Ханнанов - Новая парадигма гражданско-правовых поступков: теоретико-эмпирические аспекты c. 121-137

DOI:
10.7256/2454-0706.2013.1.51910

Аннотация: переход России на инновационный путь развития предполагает необходимость активизации деятельности участников общественных отношений и поиска средств стимулирования их инициативных действий – поступков, направленных на достижение эффективности и устойчивости общественного производства. В настоящей статье представлена новая парадигма гражданско-правовых поступков и показано их место в правовом регулировании социально-экономических отношений.
В. В. Денисенко - Лингвистическая парадигма как современная методологическая основа общей теории права c. 123-127
Аннотация:
Васильченко Д.Д. - Договор об осуществлении прав участников как квазивнутренний документ общества c. 124-141

DOI:
10.7256/2454-0706.2017.3.22168

Аннотация: Предметом данной статьи является рассмотрение особенностей договора об осуществлении прав участников обществ, содержание которого составляют внутриорганизационные положения, определенные в рамках пункта 4 статьи 66.3 Гражданского Кодека РФ (часть первая). Также в рамках настоящей публикации исследуются мнения правоведов относительно места и значения такого договора среди внутренних документов общества, указывается авторская позиция. Дополнительно автором определено понимание права на определение данных положений в рамках соответствующего соглашения в рамках корпоративных отношений между участниками и обществом. При написании данной статьи были использованы как общенаучные (анализ и синтез), так и частнонаучные (формально-юридический и логический) методы исследования. Автором доказано, учитывая особенности корпоративных отношений, что право на определение в договоре об осуществлении прав участников, который заключен между всеми участниками непубличного общества, внутриорганизационных положений представляет собой право на одностороннее регулирование внутриорганизационных положений, которым обладают все участники совместно в рамках корпоративных отношений между участником и обществом. Доказана необходимость введения в научный оборот термина «квазивнутренний документ» общества, который представляет собой договор об осуществлении прав участников общества, который, во-первых, заключен между всеми участниками непубличного общества, а во-вторых, его содержание составляют дополнительно внутриорганизационные положения.
В. В. Нехайчик - Политико-правовой смысл мотивации категории «общественный порядок» c. 124-128
Аннотация: Проблема понимания категории «общественный порядок» продолжает оставаться до конца не разрешенной, поскольку по-прежнему проводятся научные изыскания на данную тему. Следует отметить, что сформировавшегося современного образа социально-правовой категории «общественный порядок» ранее не знали, ни в науках философии и юриспруденции, ни в юридической практике прошлых лет. Формированию названной категории предшествовал длительный период, связанный с основными этапами развития человечества, который имеет особый политико-правовой смысл.
Т. С. Матыгулин - К вопросу об источниках предпринимательского права c. 126-130
Аннотация: Анализ мнений ученых правоведов по вопросу об источниках предпринимательского права показывает, что до настоящего времени не сформировалось единое мнение об источниках предпринимательского права, являются дискуссионными вопросы об отличительных признаках источников предпринимательского права и об их видах. В целях выявления основных признаков и определения видов источников предпринимательского права в данной статье изложены точки зрения ученых правоведов России, исследовавших проблемы определения признаков, видов источников права вообще и предпринимательского права, в частности, а также высказаны предложения по определению характерных признаков и видов рассматриваемых источников. Для сравнения приводятся также примеры источников торгового права в некоторых зарубежных странах.
А.Г. Бенер - Постановка и подходы к решению проблемы уголовно-процессуальных оценочных пространств. c. 127-131
Аннотация: Уровень законности и правопорядка в уголовно-процессуальных правовых отношениях неразрывно связан с эффективной оценочной деятельностью, как субъектов сферы обеспечения, так и соблюдения законности в уголовном судопроизводстве, а также качеством уголовно-процессуального законодательства, своевременным выявлением и предупреждением различных нарушений законности в уголовном процессе. Законный, обоснованный и справедливый приговор, законные, обоснованные и справедливые решения по уголовному делу могут быть получены только в результате применения законов формальной логики, устранения противоречий в доказательствах, хорошо поставленного ведомственного и судебного контроля, прокурорского надзора. Совершенно неслучайно в последние годы в теории права была разработана теория многомерных оценочных пространств, которая вполне может быть адаптирована к уголовному процессу…
И.А. Куян - К вопросу об определении понятия и содержания народного суверенитета c. 138-145

DOI:
10.7256/2454-0706.2013.1.51911

Аннотация: Статья посвящена проблеме определения понятия и содержания народного суверенитета. Рассматриваются основные элементы этого понятия: «суверенитет» и его определяющая составляющая – «народный, народ». Особое внимание уделено исследованию категории «народ», различное толкование которой обусловливает, в первую очередь, проблемы определения содержания данного понятия. Исследуются основные формы общности народа: народ – совокупность граждан, народ – избирательный корпус, народ – население, народ – субъект конституционного права и конституционных отношений. Рассматривается диалектика взаимосвязи между суверенитетом народа и правами человека. Автор приходит к выводу об универсальной политической правосубъектности народа, что выражается в его исключительном праве на самоопределение, а также о суверенитете как свойстве не только государства, но и народа.
Ю.Г. Лескова - К вопросу об изменении перечня законодательных критериев классификации юридических лиц c. 146-150

DOI:
10.7256/2454-0706.2013.1.51912

Аннотация: В статье проводится сравнительно-правовой анализ классификационных групп юридических лиц как с учетом норм действующего законодательства РФ, так и в свете предстоящих нововведений. Особое внимание автором уделено отличительным признакам некоммерческих и коммерческих корпораций, показаны предпосылки выделения корпоративных отношений в гражданском праве, обосновано изменение перечня законодательных критериев классификации юридических лиц.
Д. К. Хачирова - Типология межгосударственных объединений: основные подходы c. 150-155
Аннотация: В статье рассматриваются общетеоретические аспекты проблемы классификации межгосударственных объединений в историческом аспекте и современном контексте. В статье раскрываются понятия основных видов межгосударственных объединений. Излагаются современные подходы к выявлению критериев типологии объединений государств через категорию интеграции. Делается вывод о необходимости приведения в систему различных классификаций и предлагается основными критериями считать исторический и интеграционный.
С. Н. Шкель, Н. Э. Гареева - Современные методологические подходы и теоретические модели исследования политико-режимных трансформаций на постсоветском пространстве c. 156-162
Аннотация: В статье представлен обзор новейших исследований политико-режимных трансформаций в странах постсоветского пространства. Выделены основные методологические подходы и теоретические модели анализа постсоветских политических трансформаций, обозначены основные достижения и проблемы современной политической науки в исследовании динамики политико-режимных трансформаций в странах посткоммунистического развития.
Васильченко Д.Д. - О приобретении и отчуждении долей (акций) в договоре об осуществлении прав участников общества c. 158-171

DOI:
10.7256/2454-0706.2017.4.22376

Аннотация: Предметом данной статьи является рассмотрение положений договора об осуществлении прав участников обществ о приобретении (отчуждении) долей (акций) по определенной цене или при наступлении определенных обстоятельств, а также от воздержания от такого отчуждения до наступления определенных обстоятельств. Также в рамках настоящей публикации исследуется соотнесение условий о приобретении (отчуждении) доли (акции) с особенностями статуса публичных и непубличных обществ. Дополнительно автором определены цели приобретения (отчуждения) долей (акций) , а также воздержания от такого отчуждения в договоре об осуществлении прав участников. При написании данной статьи были использованы как общенаучные (анализ и синтез), так и частнонаучные (формально-юридический и логический) методы исследования. Выделены основные цели определения условий, связанных с приобретением (отчуждением) доли (акций), а также с воздержанием от такого отчуждения: 1.разрешение корпоративных конфликтов, обеспечение осуществления корпоративных прав для достижения целей договора и продолжения осуществления действий по достижению такой цели; 2.сохранение «пула» долей (акций), которым обладают стороны договора для участия и голосования на общем собрании.
М. В. Опарина - Унификация и гармонизация права интеллектуальной собственности c. 163-169
Аннотация: Изменение механизма правового регулирования интеллектуальной собственности обусловлено бурным ростом рынка. С принятием четвертой части ГК РФ сделан значительный вклад в решение проблем регулирования прав на интеллектуальную собственность. При этом, некоторые отличия нового российского законодательства от унифицированных норм вызваны необходимостью учитывать особенности российской правовой системы.
Морозов А.А., Сварчевский К.Г., Саченко А.Л. - Правовое регулирование договора поставки в России c. 197-207

DOI:
10.7256/2454-0706.2021.9.36580

Аннотация: Предметом исследования в настоящей статье выступает рассмотрение причин возникновения договорной конструкции поставки товаров и исследование эволюции развития механизма правового регулирования договора поставки в Российской империи, Советском союзе, современной России. Исследование договора поставки осуществляется на основании соотнесения его с договором купли-продажи. Актуальность исследования обусловлена значимостью исследования особенностей регулирования гражданско-правовой конструкции договора поставки и необходимостью проведения систематизации взглядов на понимание развития механизма правового регулирования договора поставки в разные периоды, при разных политических строях в России и, как итог, разделение всех периодов правового регулирования договора поставки на несколько этапов. Также необходимо отметить важность проведения сравнительного анализа договоров купли-продажи и поставки на протяжении всего времени их сосуществования.   Научная новизна исследования определяется самой ставящейся целью и результатами работы. В ходе проведения научного исследования автор систематизировал сведения о развитии механизма правового регулирования договора поставки, предложил свою классификацию эволюции механизма правового регулирования договора поставки, состоящую из нескольких этапов: дореволюционный, советский, современный, обосновал свои выводы; проанализировал соотношение договоров поставки и купли-продажи, их роль и значение на протяжении каждого из выделенных этапов эволюции правового регулирования механизма договора поставки. Проанализированы признаки договора поставки и купли-продажи в рамках каждого исследуемого периода.Определено положение договора поставки к купли-продаже, степень его самостоятельности
Беляев В.П. - Контрольная и надзорная юридическая деятельность: к вопросу о разграничении понятий

DOI:
10.7256/2454-0706.2014.2.10879

Аннотация: В решающей степени целью настоящей работы является стремление автора к уяснению реального соотношения контрольной и надзорной юридической деятельности, в том числе и путем анализа их различий на основе высказанных в науке точек зрения по названной проблеме. Как известно, в современной России осуществляются коренные преобразования, в значительной степени затрагивающие функционирование государственного механизма, важными элементами которого выступают контрольная и надзорная деятельность. Перед органами контроля и надзора ставятся новые задачи по укреплению законности, правопорядка и дисциплины, от них требуется повышение их эффективности, оптимизация деятельности. Все изложенное в значительной меры обусловливается комплексным и углубленным научным освоением проблемы соотношения контрольной и надзорной юридической деятельности именно с общетеоретических позиций. При подготовке статьи использованы различные общенаучные приемы и способы логического познания: анализ и синтез, абстрагирование, моделирование, системно-структурный, функциональный и формально-логический подходы. Специальные методы представлены конкретно-социологическим и статистическим, а частнонаучные – формально-юридическим, сравнительно-правовым и методом толкования норм права. Комплексный теоретико-прикладной междисциплинарный подход к исследованию проблемы обусловил необходимость использования системного метода, в рамках которого осуществлено интегрирование теоретических абстракций и положений, закрепленных в действующем законодательстве. Используемая методология при исследовании контрольной и надзорной юридической деятельности в общетеоретической плане позволяет: во-первых, преодолеть отставание в научном освоении названных видов деятельности от отраслевых наук; во-вторых, показать фактическое (и реальное, существующее в природе) различие сущности контроля и надзора, выявить критерии (основания) такого различия; в-третьих, предложить определенные рекомендации (направления) в целях оптимизации контрольной и надзорной деятельности, внедрения их в законотворческую и правоприменительную практику.
Беляев В.П. - Контрольная и надзорная юридическая деятельность: к вопросу о разграничении понятий c. 245-251

DOI:
10.7256/2454-0706.2014.2.52157

Аннотация: В решающей степени целью настоящей работы является стремление автора к уяснению реального соотношения контрольной и надзорной юридической деятельности, в том числе и путем анализа их различий на основе высказанных в науке точек зрения по названной проблеме. Как известно, в современной России осуществляются коренные преобразования, в значительной степени затрагивающие функционирование государственного механизма, важными элементами которого выступают контрольная и надзорная деятельность. Перед органами контроля и надзора ставятся новые задачи по укреплению законности, правопорядка и дисциплины, от них требуется повышение их эффективности, оптимизация деятельности. Все изложенное в значительной меры обусловливается комплексным и углубленным научным освоением проблемы соотношения контрольной и надзорной юридической деятельности именно с общетеоретических позиций. При подготовке статьи использованы различные общенаучные приемы и способы логического познания: анализ и синтез, абстрагирование, моделирование, системно-структурный, функциональный и формально-логический подходы. Специальные методы представлены конкретно-социологическим и статистическим, а частнонаучные – формально-юридическим, сравнительно-правовым и методом толкования норм права. Комплексный теоретико-прикладной междисциплинарный подход к исследованию проблемы обусловил необходимость использования системного метода, в рамках которого осуществлено интегрирование теоретических абстракций и положений, закрепленных в действующем законодательстве. Используемая методология при исследовании контрольной и надзорной юридической деятельности в общетеоретической плане позволяет: во-первых, преодолеть отставание в научном освоении названных видов деятельности от отраслевых наук; во-вторых, показать фактическое (и реальное, существующее в природе) различие сущности контроля и надзора, выявить критерии (основания) такого различия; в-третьих, предложить определенные рекомендации (направления) в целях оптимизации контрольной и надзорной деятельности, внедрения их в законотворческую и правоприменительную практику.
Утяшов Э.К. - Правовые режимы: понятие, признаки, структура, методы правового регулирования

DOI:
10.7256/2454-0706.2014.2.7303

Аннотация: Отсутствие единого понимания в теории права дефиниции "правового режима" порождает к жизни необходимость глубокого и всестороннего изучения этого явления. Его понимание в различных отраслях права неодинаково, а порой противоречиво. Законодатели в современной России достаточно часто используют указанный термин, порой вкладывая в него совершенно разный смысл. Ученые юристы под правовым режимом понимают и систему права, и институт права, и совокупность правовых средств, что вносит путаницу в логику познания правовых явлений. Проведенные исследования носят в основном отраслевое значение, причем содержание и правовую природу указанного явления исследуют применительно к собственному предмету правового регулирования, без использования элементов сравнительного правоведения.По итогам проведенной работы сделаны следующие выводы. 1.Правовой режим - специальное правовое регулирование специфических общественных отношений с помощью комплекса правовых средств, осуществляемое с целью достижения позитивного для общества и государства результата, в определенные, относительно кратковременные периоды времени, как правило, в не характерных для нормального (обычного) состояния ситуациях. 2.Правовые режимы состоят как минимум из трех основных элементов: правовых норм (институтов), правоотношений, возникающих в этих условиях и актов реализации юридических прав и обязанностей. 3.Главная особенность правового режима «состоит в том, что он, по определению, создается, закрепляется, регулируется правом, основан на праве. Вне правовой сферы он немыслим.Из данной аксиомы существуют изъятия, связанные с многоаспектностью и сложностью ряда режимов: военного положения и чрезвычайного положения. 4. Каждый соответствующий правовой режим имеет свой тип и метод правового регулированияю
Утяшов Э.К. - Правовые режимы: понятие, признаки, структура, методы правового регулирования c. 252-259

DOI:
10.7256/2454-0706.2014.2.52158

Аннотация: Отсутствие единого понимания в теории права дефиниции "правового режима" порождает к жизни необходимость глубокого и всестороннего изучения этого явления. Его понимание в различных отраслях права неодинаково, а порой противоречиво. Законодатели в современной России достаточно часто используют указанный термин, порой вкладывая в него совершенно разный смысл. Ученые юристы под правовым режимом понимают и систему права, и институт права, и совокупность правовых средств, что вносит путаницу в логику познания правовых явлений. Проведенные исследования носят в основном отраслевое значение, причем содержание и правовую природу указанного явления исследуют применительно к собственному предмету правового регулирования, без использования элементов сравнительного правоведения.По итогам проведенной работы сделаны следующие выводы. 1.Правовой режим - специальное правовое регулирование специфических общественных отношений с помощью комплекса правовых средств, осуществляемое с целью достижения позитивного для общества и государства результата, в определенные, относительно кратковременные периоды времени, как правило, в не характерных для нормального (обычного) состояния ситуациях. 2.Правовые режимы состоят как минимум из трех основных элементов: правовых норм (институтов), правоотношений, возникающих в этих условиях и актов реализации юридических прав и обязанностей. 3.Главная особенность правового режима «состоит в том, что он, по определению, создается, закрепляется, регулируется правом, основан на праве. Вне правовой сферы он немыслим.Из данной аксиомы существуют изъятия, связанные с многоаспектностью и сложностью ряда режимов: военного положения и чрезвычайного положения. 4. Каждый соответствующий правовой режим имеет свой тип и метод правового регулированияю
Яковлев А.В. - Понятие представительства в англо-американском правопорядке: некоторые правовые аспекты

DOI:
10.7256/2454-0706.2014.2.10753

Аннотация: Исследованы некоторые правовые вопросы института представительства в системе американского права во взаимодействии с третьими лицами. Обращено внимание не только на довольно противоречивое определение понятия представительства в американской юридической литературе, но и на принципы, которые позволяют правоприменителям констатировать наличие либо отсутствие представительства. Отмечается, что правопорядок системы американского права определяет несколько подходов правового положения субъектов в представительстве, исходя из юридической связи его элементов между собой и в зависимости от существующей конструкции: принципал – агент, принципал – третье лицо, агент – третье лицо. Ключевым в понимании взаимоотношения в представительстве с точки зрения американской концепции правопонимания является определение статуса самого принципала по отношению к третьему лицу. В статье рассмотрена практика и критерии существующего понятия, изложенные во Второй и Третьей редакции свода права агентирования (Restatement (Second) & (Third) of Agency). Пересмотр юридических подходов к объяснению природы полномочия стал результатом появления еще одного вида – неотъемлемого (inherent) полномочия, понятие о котором в первый раз было определено во Второй редакции сводов права агентирования. Фундаментальный подход американской правовой науки позволяет говорить об унификации различного вида доктринального толкования представительства и сужения рамок его использования для американских правоприменителей. Для признания правоотношения представительства состоявшимся необходимо наличие двух специальных субъектов – принципала и агента, участие третьего лица в данном случае является факультативным.
Яковлев А.В. - Понятие представительства в англо-американском правопорядке: некоторые правовые аспекты c. 260-269

DOI:
10.7256/2454-0706.2014.2.52159

Аннотация: Исследованы некоторые правовые вопросы института представительства в системе американского права во взаимодействии с третьими лицами. Обращено внимание не только на довольно противоречивое определение понятия представительства в американской юридической литературе, но и на принципы, которые позволяют правоприменителям констатировать наличие либо отсутствие представительства. Отмечается, что правопорядок системы американского права определяет несколько подходов правового положения субъектов в представительстве, исходя из юридической связи его элементов между собой и в зависимости от существующей конструкции: принципал – агент, принципал – третье лицо, агент – третье лицо. Ключевым в понимании взаимоотношения в представительстве с точки зрения американской концепции правопонимания является определение статуса самого принципала по отношению к третьему лицу. В статье рассмотрена практика и критерии существующего понятия, изложенные во Второй и Третьей редакции свода права агентирования (Restatement (Second) & (Third) of Agency). Пересмотр юридических подходов к объяснению природы полномочия стал результатом появления еще одного вида – неотъемлемого (inherent) полномочия, понятие о котором в первый раз было определено во Второй редакции сводов права агентирования. Фундаментальный подход американской правовой науки позволяет говорить об унификации различного вида доктринального толкования представительства и сужения рамок его использования для американских правоприменителей. Для признания правоотношения представительства состоявшимся необходимо наличие двух специальных субъектов – принципала и агента, участие третьего лица в данном случае является факультативным.
Степаненко Р.Ф. - Этнометодологические практики в доктрине правовой политики: общетеоретические проблемы

DOI:
10.7256/2454-0706.2016.2.17576

Аннотация: Предметом исследования настоящей статьи являются особенности и закономерности организации и получения знаний о формировании таких самостоятельных направлений правовой политики, как этно- и гео-политика. Обосновывается необходимость междисциплинарных научных коммуникаций отечественной и зарубежной областей гуманитарных и ес-тественно-гуманитарных знаний, а также взаимодействия правотворче-ской и правореализационной сфер деятельности в осуществлении данных направлений. Помимо прочего уделяется внимание дифференциации уровней теоретических исследований, лежащих в основе их типологизации на мега- и метатеории. Автором статьи применялись философский, общенаучный и специально-юридический методы исследования правовой политики при содействии этнометодологических практик. Сделан вывод о важности изучения международной правовой наукой взаимодействия различных (зарубежных и отечественных) субъектов правоотношений в сфере правовой политики в целом, основанного на особенностях их правовых систем, а также национального законодательства. Важная роль в познании данных общегуманитарных проблем отводится синергийной юриспруденции.
И.А. Куян - «Национальный суверенитет»: проблемы определения понятия и содержания c. 287-294

DOI:
10.7256/2454-0706.2013.2.51931

Аннотация: Статья посвящена проблемам определения понятия и содержания национального суверенитета. Рассматриваются вопросы, связанные с определением понятия «нация», субъектов права на самоопределение, носителей суверенитета. Особое внимание уделяется двум основным, составляющим содержание национального суверенитета, принципам: «права нации на самоопределение» и «территориальной целостности государства». Анализ их нормативного закрепления и практической реализации в мире позволил сделать вывод об их диалектической взаимосвязи. В понимании автора, право нации (как этносоциальной общности, так и политической) на собственную самоидентификацию, на утверждение себя в качестве субъекта политики и права, носителя государственности и суверенитета среди других наций является ее природным правом.
Степаненко Р.Ф. - Этнометодологические практики в доктрине правовой политики: общетеоретические проблемы c. 287-295

DOI:
10.7256/2454-0706.2016.2.52596

Аннотация: Предметом исследования настоящей статьи являются особенности и закономерности организации и получения знаний о формировании таких самостоятельных направлений правовой политики, как этно- и гео-политика. Обосновывается необходимость междисциплинарных научных коммуникаций отечественной и зарубежной областей гуманитарных и ес-тественно-гуманитарных знаний, а также взаимодействия правотворче-ской и правореализационной сфер деятельности в осуществлении данных направлений. Помимо прочего уделяется внимание дифференциации уровней теоретических исследований, лежащих в основе их типологизации на мега- и метатеории. Автором статьи применялись философский, общенаучный и специально-юридический методы исследования правовой политики при содействии этнометодологических практик. Сделан вывод о важности изучения международной правовой наукой взаимодействия различных (зарубежных и отечественных) субъектов правоотношений в сфере правовой политики в целом, основанного на особенностях их правовых систем, а также национального законодательства. Важная роль в познании данных общегуманитарных проблем отводится синергийной юриспруденции.
Б.В. Макогон - Объект процессуально-ограничительных отношений c. 295-304

DOI:
10.7256/2454-0706.2013.2.51932

Аннотация: Данная статья посвящена исследованию объекта правоотношения вообще и объекта процессуально-ограничительных отношений в частности. Автором обобщены подходы к рассмотрению объекта правоотношений и его классификации, а также представлена собственная позиция по поводу терминологического определения и видового многообразия объекта процессуально-ограничительных отношений. До сих пор в общей теории права и отраслевых юридических науках не всегда между собой разграничиваются объект права и объект правоотношения. В данной связи, исходя их имеющихся научных разработок, применительно к данному исследованию автор обратился к решению вопроса определения объекта процессуальноограничительных правоотношений. С развитием теории государственных, административных и особенно процессуальных правоотношений стал очевидным тот факт, что существующая классификация объектов правоотношения приспособлена преимущественно к теории объекта гражданского правоотношения и является неполной. Исходя из этого, автором представлена собственная позиция по поводу понимания многообразия объектов заявленных правоотношений.
А. В. Лобанов - Сравнительно-правовой анализ кредитного договора и договора займа c. 317-321
Аннотация: Заемные и кредитные отношения являются неотъемлемым элементом нормального имущественного оборота. В отличие от реального договора займа кредитный договор является консенсуальным, то есть вступает в силу с момента достижения сторонами соответствующего соглашения о передаче денежных средств в собственность заемщику. Важной особенностью, отличающей кредитный договор от договора займа, является то, что в роли заимодавца по кредитному договору может выступать только банк или иная кредитная организация, имеющая соответствующую лицензию ЦБРФ на совершение данного вида банковских операций.
В.Л. Жданов - Космическая политика как сфера междисциплинарных исследований и как объект политологического анализа c. 381-384

DOI:
10.7256/2454-0706.2013.3.51942

Аннотация: В статье рассматривается необходимость применения в изучении космической политики междисциплинарного подхода, так как область исследований в этой сфере требует «соучастия» множества наук, связанных с космосом и космонавтикой, но и через классическое понимания концепта «политика» во всем его многообразии. Анализируются труды деятелей науки в области космоса и космической политики не только отечественных, таких как В.И. Вернадский, В.Н. Гущин и Б.С. Соколов, но зарубежных – Д. Пайсона. Выделяются определенные подходы к изучению космической политики, в частности такая методология как функциональная, сравнительная, социологический, политико-культурный. Отмечается, что наиболее перспективными для изучения космической политики, являются междисциплинарный подход и политологический анализ.
А.К. Полянина - Многоаспектность личной неприкосновенности как объекта конституционной защиты c. 385-391

DOI:
10.7256/2454-0706.2013.3.51943

Аннотация: В статье анализируется проблема понимания принципа личной неприкосновенности. Уделяется внимание содержанию, его элементам, взаимосвязи и различиям принципа личной неприкосновенности и принципа неприкосновенности частной жизни. Исследуются существующие в юридической науке взгляды на сущность данных принципов. Обосновывается позиция автора, согласно которой неприкосновенность частной жизни является элементом более общего принципа личной неприкосновенности.
Молдованов М.М. - Особенности заключения и исполнения договора банковского вклада с физическими лицами в Российской Федерации

DOI:
10.7256/2454-0706.2014.3.11013

Аннотация: В данной статье автором проведен сравнительно-правовой анализ особенностей заключения и исполнения договора банковского вклада с физическими лицами в Российской Федерации. Автором названы основные черты, характеризующие порядок заключения и исполнения указанного договора, а также отличающие его от аналогичного договора, заключаемого кредитными организациями с юридическими лицами. Автором раскрывается правовая сущность договора банковского вклада, заключаемого с физическими лицами. Кроме того, в ходе своего исследования автор обосновывает разграничение понятий «вклад» и «депозит». В ходе проведенного исследования автором были использованы как общенаучные методы исследования, так и частнонаучные: сравнительно-правовой, формально-юридический, системно-структурного анализа, статистический и другие. В заключительной части статьи автором предлагаются меры, направленные как на улучшение функционирования кредитных организаций, так и гарантирующие защиту и соблюдение прав и законных интересов вкладчиков. Автором высказано предложение о конкретизации в законе срока выдачи вкладчику банком вклада по первому требованию. Кроме того, автором предлагается введение нового вида срочных вкладов, предусматривающих запрет на досрочное изъятие вклада либо выплату суммы вклада по истечении некоторого срока после предъявления требования вкладчика о возврате вклада.
Молдованов М.М. - Особенности заключения и исполнения договора банковского вклада с физическими лицами в Российской Федерации c. 396-403

DOI:
10.7256/2454-0706.2014.3.52172

Аннотация: В данной статье автором проведен сравнительно-правовой анализ особенностей заключения и исполнения договора банковского вклада с физическими лицами в Российской Федерации. Автором названы основные черты, характеризующие порядок заключения и исполнения указанного договора, а также отличающие его от аналогичного договора, заключаемого кредитными организациями с юридическими лицами. Автором раскрывается правовая сущность договора банковского вклада, заключаемого с физическими лицами. Кроме того, в ходе своего исследования автор обосновывает разграничение понятий «вклад» и «депозит». В ходе проведенного исследования автором были использованы как общенаучные методы исследования, так и частнонаучные: сравнительно-правовой, формально-юридический, системно-структурного анализа, статистический и другие. В заключительной части статьи автором предлагаются меры, направленные как на улучшение функционирования кредитных организаций, так и гарантирующие защиту и соблюдение прав и законных интересов вкладчиков. Автором высказано предложение о конкретизации в законе срока выдачи вкладчику банком вклада по первому требованию. Кроме того, автором предлагается введение нового вида срочных вкладов, предусматривающих запрет на досрочное изъятие вклада либо выплату суммы вклада по истечении некоторого срока после предъявления требования вкладчика о возврате вклада.
Беляев В.П. - Надзорная процессуальная форма: общетеоретический аспект

DOI:
10.7256/2454-0706.2014.3.11198

Аннотация: Актуальность изучения такой общетеоретической категории, как «надзорная процессуальная форма» заключается в необходимости дальнейшего научного освоения теории процессуальной формы юридической деятельности, а также в том, что современный этап развития нашего общества вызывает потребность в процессуальном регламентировании разнообразных сфер (форм) государственной деятельности. Новизна заявленной темы находит свое выражение как в самой постановке проблемы и ее важности с точки зрения теории, так и в практическом преломлении. Основная цель работы – осуществить попытку общетеоретического анализа процессуальной формы надзорной деятельности государственных органов в современных условиях. Следуя поставленной цели, решаются следующие задачи: рассматриваются требования к процессуальной форме вообще и к надзорной, в частности, выделяются специфические черты и принципы процессуальной формы надзора, позволяющие более глубоко и комплексно рассмотреть ее сущность. При подготовке статьи были использованы различные общенаучные приемы и способы логического познания: анализ и синтез, абстрагирование, моделирование, системно-структурный, функциональный и формально-логический подходы. Частнонаучные методы представлены формально-юридическим, сравнительно-правовым и методом толкования норм права. По результатам исследования сделаны отдельные выводы и внесены некоторые предложения. В частности, делается вывод о том, что процессуальная форма так должна организовывать надзорную деятельность, чтобы последняя всемерно обеспечивала выполнение предусмотренных законом задач, она должна содержать и гарантии, обеспечивающие эффективность надзора. Наряду с этим, надзорная процессуальная форма позволяет создать устойчивый, стабильный, нормативно-определенный процессуальный режим для эффективного разрешения юридических дел в целях обеспечения законности правопорядка.
Беляев В.П. - Надзорная процессуальная форма: общетеоретический аспект c. 404-409

DOI:
10.7256/2454-0706.2014.3.52173

Аннотация: Актуальность изучения такой общетеоретической категории, как «надзорная процессуальная форма» заключается в необходимости дальнейшего научного освоения теории процессуальной формы юридической деятельности, а также в том, что современный этап развития нашего общества вызывает потребность в процессуальном регламентировании разнообразных сфер (форм) государственной деятельности. Новизна заявленной темы находит свое выражение как в самой постановке проблемы и ее важности с точки зрения теории, так и в практическом преломлении. Основная цель работы – осуществить попытку общетеоретического анализа процессуальной формы надзорной деятельности государственных органов в современных условиях. Следуя поставленной цели, решаются следующие задачи: рассматриваются требования к процессуальной форме вообще и к надзорной, в частности, выделяются специфические черты и принципы процессуальной формы надзора, позволяющие более глубоко и комплексно рассмотреть ее сущность. При подготовке статьи были использованы различные общенаучные приемы и способы логического познания: анализ и синтез, абстрагирование, моделирование, системно-структурный, функциональный и формально-логический подходы. Частнонаучные методы представлены формально-юридическим, сравнительно-правовым и методом толкования норм права. По результатам исследования сделаны отдельные выводы и внесены некоторые предложения. В частности, делается вывод о том, что процессуальная форма так должна организовывать надзорную деятельность, чтобы последняя всемерно обеспечивала выполнение предусмотренных законом задач, она должна содержать и гарантии, обеспечивающие эффективность надзора. Наряду с этим, надзорная процессуальная форма позволяет создать устойчивый, стабильный, нормативно-определенный процессуальный режим для эффективного разрешения юридических дел в целях обеспечения законности правопорядка.
Сергеев Д.Б. - Признаки муниципального образования

DOI:
10.7256/2454-0706.2015.3.7620

Аннотация: В статье рассматриваются признаки муниципального образования: территория; устав; компетенция, включая право принимать собственные правовые акты, в том числе нормативные, а также право вводить налоги в соответствии с законодательством; муниципальная собственность; бюджет; административный центр; наименование; официальные символы. Автор статьи считает дискуссионным мнение, в соответствии с которым органы местного самоуправления являются признаком муниципального образования, поскольку муниципальное образование возможно рассматривать в качестве структуры данных органов.
Сергеев Д.Б. - Признаки муниципального образования c. 431-439

DOI:
10.7256/2454-0706.2015.3.52392

Аннотация: В статье рассматриваются признаки муниципального образования: территория; устав; компетенция, включая право принимать собственные правовые акты, в том числе нормативные, а также право вводить налоги в соответствии с законодательством; муниципальная собственность; бюджет; административный центр; наименование; официальные символы. Автор статьи считает дискуссионным мнение, в соответствии с которым органы местного самоуправления являются признаком муниципального образования, поскольку муниципальное образование возможно рассматривать в качестве структуры данных органов.
Р.Р. Хаснутдинов - Юридическая ответственность как целостное образование c. 560-564

DOI:
10.7256/2454-0706.2013.4.51965

Аннотация: Исследование процессов эволюции правовой мысли о позитивной юридической ответственности в подход, рассматривающий юридическую ответственность как целостное правовое явление, структурными эле-ментами которого являются статутная (единая), добровольная (пози-тивная) и государственно-принудительная (негативная) формы реализации юридической ответственности, позволило автору установить метод, приводящий данные структурные элементы к упорядоченному взаимодействию.
Трубинова Е.И. - Место актов недобросовестной конкуренции в системе юридических фактов российского гражданского права

DOI:
10.7256/2454-0706.2014.4.11452

Аннотация: Одним из наиболее рельефных проявлений такого феномена современного права как конвергенция систем частного и публичного права является конструкция недобросовестной конкуренции, теоретическое осмысление которой возможно исключительно при установлении её места в системе юридических фактов гражданского права. Из предлагаемых в науке признаков соответствующих актов и дефиниций недобросовестной конкуренции следует, что понимание недобросовестной конкуренции как юридического факта не является однородным и предполагает несколько групп суждений: 1) недобросовестная конкуренция – злоупотребление субъективным правом; 2) недобросовестная конкуренция суть правонарушение; 3) недобросовестная конкуренция есть проявление юридической ответственности. Недобросовестные конкурентные акты как юридические факты гражданского права выступают разновидностью недозволенных действий, в частности, правонарушений, в ряду которых особое место занимает конструкция злоупотребления хозяйствующим субъектом своим правом. Установление места актов недобросовестной конкуренции в системе юридических фактов гражданского права имеет существенную практическую значимость, поскольку позволяет определить, подлежат ли применению нормы права общерегулятивного характера к регламентации рассматриваемой конструкции, а также определить состав таких норм. Изложенное в статье позволяет определить место актов недобросовестной конкуренции в системе юридических фактов гражданского права как разновидности недозволенных действий, в частности, правонарушений, в ряду которых особое место занимает конструкция злоупотребления хозяйствующим субъектом своим правом.
Трубинова Е.И. - Место актов недобросовестной конкуренции в системе юридических фактов российского гражданского права c. 562-569

DOI:
10.7256/2454-0706.2014.4.52188

Аннотация: Одним из наиболее рельефных проявлений такого феномена современного права как конвергенция систем частного и публичного права является конструкция недобросовестной конкуренции, теоретическое осмысление которой возможно исключительно при установлении её места в системе юридических фактов гражданского права. Из предлагаемых в науке признаков соответствующих актов и дефиниций недобросовестной конкуренции следует, что понимание недобросовестной конкуренции как юридического факта не является однородным и предполагает несколько групп суждений: 1) недобросовестная конкуренция – злоупотребление субъективным правом; 2) недобросовестная конкуренция суть правонарушение; 3) недобросовестная конкуренция есть проявление юридической ответственности. Недобросовестные конкурентные акты как юридические факты гражданского права выступают разновидностью недозволенных действий, в частности, правонарушений, в ряду которых особое место занимает конструкция злоупотребления хозяйствующим субъектом своим правом. Установление места актов недобросовестной конкуренции в системе юридических фактов гражданского права имеет существенную практическую значимость, поскольку позволяет определить, подлежат ли применению нормы права общерегулятивного характера к регламентации рассматриваемой конструкции, а также определить состав таких норм. Изложенное в статье позволяет определить место актов недобросовестной конкуренции в системе юридических фактов гражданского права как разновидности недозволенных действий, в частности, правонарушений, в ряду которых особое место занимает конструкция злоупотребления хозяйствующим субъектом своим правом.
Ю.И. Павлова - Квалификация объектов трубопроводного транспорта как недвижимого имущества c. 565-573

DOI:
10.7256/2454-0706.2013.4.51966

Аннотация: Автором рассмотрено понятие имущественного комплекса, в также основные виды имущественных комплексов, включая предприятие, линейный объект, производственно-технологический комплекс. В данной статье сделана попытка отнесения объектов трубопроводного транспорта к объектам недвижимости, а именно к производственно-технологическому комплексу. Отраслевое законодательство и правоприменительная практика признают трубопроводы в качестве объекта недвижимости. Помимо неразрывной связи с землей, объекты трубопроводного транспорта можно рассматривать как недвижимость в силу достаточно высокой стоимости, по аналогии с иными видами транспорта.
Степанов-Егиянц В.Г. - Понятийно-терминологические основы безопасного обращения компьютерной информации в уголовно-правовом аспекте

DOI:
10.7256/2454-0706.2015.4.14776

Аннотация: Аннотация Предметом исследования является проблема формирования понятийно-терминологического аппарата в сфере безопасного обращения компьютерной информации в уголовно-правовом аспекте. Исследуются такие поняти я как кибернетика, информационное пространство, компьютерное преступление, киберпреступность, информационно-теологический террористический акт, информационная угроза, информационная атака и т.п. Исследуются примеры использования подобной терминологии в зарубежном уголовном законодательстве. Предлагаются примеры заимствования отдельной терминологии из зарубежного законодательства в российское уголовное право. Дается квалификация отдельных действий в себе киберпреступность в соответствии с новыми понятиями уголовного права. С целью решения поставленной задачи в представленном научном исследовании применялись сравнительно-правовой и системный методы научного познания, позволившие рассмотреть проблему нового терминологического использования. Основным выводом проведенного исследования является то, что совершенствование терминологии и понятийного аппарата в системе национальной безопасности будет способствовать развитию ее нормативно-правового обеспечения, а также совершенствованию уголовного законодательства Российской Федерации в данной сфере, что в свою очередь будет способствовать предотвращению информационных войн и информационного терроризма.
Степанов-Егиянц В.Г. - Понятийно-терминологические основы безопасного обращения компьютерной информации в уголовно-правовом аспекте c. 592-599

DOI:
10.7256/2454-0706.2015.4.52411

Аннотация: Предметом исследования является проблема формирования понятийно-терминологического аппарата в сфере безопасного обращения компьютерной информации в уголовно-правовом аспекте. Исследуются такие поняти я как кибернетика, информационное пространство, компьютерное преступление, киберпреступность, информационно-теологический террористический акт, информационная угроза, информационная атака и т.п. Исследуются примеры использования подобной терминологии в зарубежном уголовном законодательстве. Предлагаются примеры заимствования отдельной терминологии из зарубежного законодательства в российское уголовное право. Дается квалификация отдельных действий в себе киберпреступность в соответствии с новыми понятиями уголовного права. С целью решения поставленной задачи в представленном научном исследовании применялись сравнительно-правовой и системный методы научного познания, позволившие рассмотреть проблему нового терминологического использования. Основным выводом проведенного исследования является то, что совершенствование терминологии и понятийного аппарата в системе национальной безопасности будет способствовать развитию ее нормативно-правового обеспечения, а также совершенствованию уголовного законодательства Российской Федерации в данной сфере, что в свою очередь будет способствовать предотвращению информационных войн и информационного терроризма.
Мелконян А.З. - Место категории "национальные интересы" в системе аналогичных правовых категорий

DOI:
10.7256/2454-0706.2016.5.14938

Аннотация: В статье исследуется категория «национальные интересы» с позиции определения места последних в ряду иных категорий и понятий, зачастую близких по содержанию. Обращается внимание на содержание понятия «национальные интересы», существенное влияние на которого оказывают представления о соотношении объективных и субъективных факторов в формировании и реализации интересов. Анализируется взаимосвязь «национальных интересов» с государственными, общественными интересами, интересами этнической общности, народности (национальности). Отмечается, что термин «национальные интересы» употребляется и в контексте определения национальной безопасности. Автор в этой связи приводит и рассматривает различные трактовки и точки зрения. Исследование основано на диалектическом методе научного познания. Использован комплексный, системный и информационный подходы, а также общенаучные и частные методы познания (исторический, системно -структурный, сравнительно-правовой, статистический и др.). Автор в результате проведенного исследования пришел к выводу о том, что «национальные интересы» «в собственном смысле слова» имеют общую с государственными, общественными, частными или же этническими интересами публичную природу, однако, в отличие от последних, по иерархии, занимают высшую ступень. Помимо этого, "национальные интересы", имеющие более масштабный механизм зашиты, необходимо конкретизировать.
Мелконян А.З. - Место категории "национальные интересы" в системе аналогичных правовых категорий c. 685-689

DOI:
10.7256/2454-0706.2016.5.52641

Аннотация: В статье исследуется категория «национальные интересы» с позиции определения места последних в ряду иных категорий и понятий, зачастую близких по содержанию. Обращается внимание на содержание понятия «национальные интересы», существенное влияние на которого оказывают представления о соотношении объективных и субъективных факторов в формировании и реализации интересов. Анализируется взаимосвязь «национальных интересов» с государственными, общественными интересами, интересами этнической общности, народности (национальности). Отмечается, что термин «национальные интересы» употребляется и в контексте определения национальной безопасности. Автор в этой связи приводит и рассматривает различные трактовки и точки зрения. Исследование основано на диалектическом методе научного познания. Использован комплексный, системный и информационный подходы, а также общенаучные и частные методы познания (исторический, системно -структурный, сравнительно-правовой, статистический и др.). Автор в результате проведенного исследования пришел к выводу о том, что «национальные интересы» «в собственном смысле слова» имеют общую с государственными, общественными, частными или же этническими интересами публичную природу, однако, в отличие от последних, по иерархии, занимают высшую ступень. Помимо этого, "национальные интересы", имеющие более масштабный механизм зашиты, необходимо конкретизировать.
М.В. Костенников - К вопросу о некоторых актуальных проблемах административного права c. 700-707

DOI:
10.7256/2454-0706.2013.5.51983

Аннотация: В статье рассматриваются ряд наиболее актуальных проблем науки административного права, а также правоприменительной практике в сфере государственного управления, экономики, финансов, в статье кратко описывается проблема, которая имеет место в той или иной сфере административно-правовой действительности, на основании чего делаются ряд выводов, приводятся наиболее авторитетные точки зрения на проблему, которая является предметом рассмотрения в настоящей статье, а также точка зрения автора.
С.В. Нарутто - Конституционный судебный процесс: понятие, признаки, особенности c. 708-713

DOI:
10.7256/2454-0706.2013.5.51984

Аннотация: В статье рассматриваются особенности конституционного судебного процесса. Анализируется соотношение термина «конституционный судебный процесс» с такими категориями как «конституционное правосудие», «конституционный судебный контроль», «конституционное судопроизводство», «конституционная судебная процессуальная форма». Выявлены их отличия. Показано соотношение конституционно-судебного процессуального права с конституционным правом и конституционным процессуальным правом. Обосновывается вывод о том, что конституционно-судебное процессуальное право не может признаваться самостоятельной отраслью права.
А.С. Кокорин - Правовая сущность слияний и поглощений компаний c. 714-719

DOI:
10.7256/2454-0706.2013.5.51985

Аннотация: В статье проанализирована сущность и выявлены основные признаки слияний и поглощений компаний на основе российской и западной доктрины. Предложены определения основных терминов и критерий разграничения слияний и поглощений.
Попов Е.А. - Право и социология: опыт теоретического и прикладного взаимодействия

DOI:
10.7256/2454-0706.2015.5.14296

Аннотация: Статья посвящена различным аспектам участия социолога в осуществлении судебной социологической экспертизы. Показаны сложности и проблемные места в развитии социального знания в целом и социологии в частности, способные оказать влияние на качество и обоснованность проводимой в рамках конкретного уголовного расследования судебной экспертизы. Приводятся некоторые способы повышения уровня проводимых экспертиз с привлечением профессиональных социологов. Особое внимание уделено рассмотрению вопроса о взаимодействии социологической науки и права в области теории и практики. Методология исследования основана на использовании положений современной социологии права, развиваемой не только в сфере социологии, но и правоведения. Основными выводами проведенного исследования являются следующие акценты: 1) комплексный характер развития социологии и права предполагает обобщение наработок исследователей не только на теоретическом, но и на прикладном уровнях; 2) основным направлением взаимодействия социологии и права является, в частности, судебная социологическая экспертиза.
Попов Е.А. - Право и социология: опыт теоретического и прикладного взаимодействия c. 729-733

DOI:
10.7256/2454-0706.2015.5.52428

Аннотация: Статья посвящена различным аспектам участия социолога в осуществлении судебной социологической экспертизы. Показаны сложности и проблемные места в развитии социального знания в целом и социологии в частности, способные оказать влияние на качество и обоснованность проводимой в рамках конкретного уголовного расследования судебной экспертизы. Приводятся некоторые способы повышения уровня проводимых экспертиз с привлечением профессиональных социологов. Особое внимание уделено рассмотрению вопроса о взаимодействии социологической науки и права в области теории и практики. Методология исследования основана на использовании положений современной социологии права, развиваемой не только в сфере социологии, но и правоведения. Основными выводами проведенного исследования являются следующие акценты: 1) комплексный характер развития социологии и права предполагает обобщение наработок исследователей не только на теоретическом, но и на прикладном уровнях; 2) основным направлением взаимодействия социологии и права является, в частности, судебная социологическая экспертиза.
Войниканис Е.А. - Концептуальные проблемы регулирования интеллектуальных прав: теоретико-правовой анализ

DOI:
10.7256/2454-0706.2015.5.15131

Аннотация: Предмет исследования представлен описанием и анализом наиболее важных концептуальных вопросов, которые касаются регулирования интеллектуальных прав. Автором исследуются последние научные достижения как российских, так и зарубежных авторов по проблеме сопоставления интеллектуальных прав с правом собственности. Наряду с указанной проблемой в статье исследуются вопросы соотношения интеллектуальных прав с понятием «информация», целесообразность кодификации права интеллектуальной собственности в рамках гражданского кодекса, межотраслевые связи и место интеллектуальных прав в системе права. В своем исследовании автор опирается на общенаучные методы анализа и синтеза, формально-юридический и сравнительно-правовой методы. Вывод заключается в наличии комплекса фундаментальных вопросов об основах и пределах регулирования интеллектуальных прав, которые не имеют однозначного решения в современной правовой науке и доктрине. Автор приходит к заключению о недостаточности отраслевого подхода и необходимости комплексного теоретико-правового исследования с применением парадигмального подхода.
Войниканис Е.А. - Концептуальные проблемы регулирования интеллектуальных прав: теоретико-правовой анализ c. 734-738

DOI:
10.7256/2454-0706.2015.5.52429

Аннотация: Предмет исследования представлен описанием и анализом наиболее важных концептуальных вопросов, которые касаются регулирования интеллектуальных прав. Автором исследуются последние научные достижения как российских, так и зарубежных авторов по проблеме сопоставления интеллектуальных прав с правом собственности. Наряду с указанной проблемой в статье исследуются вопросы соотношения интеллектуальных прав с понятием «информация», целесообразность кодификации права интеллектуальной собственности в рамках гражданского кодекса, межотраслевые связи и место интеллектуальных прав в системе права. В своем исследовании автор опирается на общенаучные методы анализа и синтеза, формально-юридический и сравнительно-правовой методы. Вывод заключается в наличии комплекса фундаментальных вопросов об основах и пределах регулирования интеллектуальных прав, которые не имеют однозначного решения в современной правовой науке и доктрине. Автор приходит к заключению о недостаточности отраслевого подхода и необходимости комплексного теоретико-правового исследования с применением парадигмального подхода.
К. В. Лиджеева - Средства индивидуализации и их правовая охрана c. 780-787
Аннотация: В статье на основе действующего гражданского законодательства исследуются средства индивидуализации как результаты интеллектуальной деятельности и их правовая охрана. В частности рассматриваются: знаки обслуживания, коммерческие обозначения, наименования места происхождение товара, товарные знаки, фирменные наименования и другие средства индивидуализации. Автор утверждает, что значение средств индивидуализации среди других объектов интеллектуальных прав, несомненно, так как, с одной стороны, с их помощью потребители имеют возможность с легкостью выбрать необходимую продукцию, осознавая, что производитель несет гарантированную ответственность за качество и стремится к его улучшению, а с другой стороны, индивидуализация субъектов предпринимательской деятельности позволяет осуществлять государственный надзор за их деятельностью и защиту правообладателя
Н. И. Жунина - Основные подходы к определению категории «риск» в гражданском праве c. 788-793
Аннотация: В цивилистике говорится о риске как об одном из основных признаков предпринимательской деятельности, как о базовой категории гражданского права, а само гражданское право часто связывается с осуществлением важнейшей функции - справедливого распределения рисков между участниками имущественных отношений. В данной статье понятие «риск» рассматривается с учетом выделения нескольких направлений гражданско-правовой мысли, связывающих искомую категорию с субъективными, объективными, субъективно-объективными факторами. В итоге автор приводит свое понимание правовой природы риска и дает определение его понятия в гражданском праве.
А. Н. Нифанов - Комплексный подход к интерпретации государственной территории c. 794-800
Аннотация: В данной статье исследуется законодательный и доктринальный подход к определении государственной территории. Представлена авторская позиция о подходах к трактовке государственной территории и ее составе. На основе проведенного анализа предложены направления совершенствования российского законодательства в данной сфере. Автор приходит к выводу, что не представляется возможным дать унифицированное понятие государственной территории вообще и, в частности государственной территории Российской Федерации
Волков А.Д. - Юридическая природа государственного суверенитета (от абсолютной монархии до идей федерализма)

DOI:
10.7256/2454-0706.2014.6.12121

Аннотация: В статье рассматривается происхождение понятия государственного суверенитета, организация государственной власти и ее функциональное назначение. Подробное внимание уделяется проявлению верховной власти в федеративных государствах. Исследуются политические и правовые идеи российских и зарубежных авторов. Исследуется трансформация понятия суверенитета со средних веков до наших дней. Акцентируется внимание на влиянии глобализационных процессов на суверенитет и появление федерализма. Федеральное устройство государства рассматривается во взаимосвязи с его суверенитетом. Устанавливаются критерии определения наличия суверенитета у того или иного субъекта. В процессе исследования автор применил сравнительно-правовой и аналитико-правовой анализ. Также применялись методы сопоставления и сравнения. В статье отмечается, что лишь организованный в государство народ, имеющий для реализации своих непосредственных задач и интересов собственную верховную власть, обладает настоящим суверенитетом. Только при наличии сильной верховной власти, распространяющейся на всю территорию государства, можно обеспечить государственную безопасность и создать условия для развития и прогресса населения, общества и самого государства.
Волков А.Д. - Юридическая природа государственного суверенитета (от абсолютной монархии до идей федерализма) c. 881-891

DOI:
10.7256/2454-0706.2014.6.52218

Аннотация: В статье рассматривается происхождение понятия государственного суверенитета, организация государственной власти и ее функциональное назначение. Подробное внимание уделяется проявлению верховной власти в федеративных государствах. Исследуются политические и правовые идеи российских и зарубежных авторов. Исследуется трансформация понятия суверенитета со средних веков до наших дней. Акцентируется внимание на влиянии глобализационных процессов на суверенитет и появление федерализма. Федеральное устройство государства рассматривается во взаимосвязи с его суверенитетом. Устанавливаются критерии определения наличия суверенитета у того или иного субъекта. В процессе исследования автор применил сравнительно-правовой и аналитико-правовой анализ. Также применялись методы сопоставления и сравнения. В статье отмечается, что лишь организованный в государство народ, имеющий для реализации своих непосредственных задач и интересов собственную верховную власть, обладает настоящим суверенитетом. Только при наличии сильной верховной власти, распространяющейся на всю территорию государства, можно обеспечить государственную безопасность и создать условия для развития и прогресса населения, общества и самого государства.
Карпов В.А. - Интерпретация концепции правового государства в российском дореволюционном правоведении XIX-начала XX вв.

DOI:
10.7256/2454-0706.2015.6.15488

Аннотация: Предметом исследования в настоящей статье является обобщение воззрений различных дореволюционных ученых на правовое государство, его понятие, критерии, отграничение от смежных государственно-правовых понятий и иные аспекты, на примере которых показана глубоко самобытная интерпретация отечественной правовой наукой данной категории. Из всего многообразия взглядов и подходов дореволюционных российских ученых к проблемам правовой государственности автор выделяет обобщенные тенденции и особенности, сопоставляет идеи правового государства и абсолютизма. Рассмотрена концепция критериев правового государства. Выделена характерная черта всей дореволюционной российской концепции критериев правового государства: приоритет морально-этических критериев и негосударственных социальных регуляторов в построении правовой государственности. Методологическую базу исследования представляют фундаментальные положения теории государства и права, сравнительный анализ исследовательских принципов различных школ и течений, метод анализа публикаций, существующих в данном направлении, традиционные методы научного знания (дедуктивный, индуктивный, системный, сравнительный и др.), а также частно- научные методы: исторический, формально-юридический. В статье в результате анализа работ дореволюционных российских ученых выявлена тенденция в дореволюционном осмыслении правового государства – стремление к комплексному анализу, отсутствие возведения концепции правового государства в абсолют, своего рода «культа» правового государства, который, зачастую, характерен для современной правовой науки. Анализ дореволюционного периода развития отечественного правоведения показал, что понятие права и понятие закона еще были недостаточно разграничены, во многом мыслились как тождественные. Идеи дореволюционных ученых о недопустимости абсолютизации концепции правового государства звучат крайне актуально в сегодняшних политико-правовых условиях. В связи с этим концепция государства культурного, духовного, социального должна занимать достойное место в практике государственного строительства и органически сочетаться в национальной правовой доктрине с концепцией государства правового.
Карпов В.А. - Интерпретация концепции правового государства в российском дореволюционном правоведении XIX-начала XX вв. c. 892-897

DOI:
10.7256/2454-0706.2015.6.52451

Аннотация: Предметом исследования в настоящей статье является обобщение воззрений различных дореволюционных ученых на правовое государство, его понятие, критерии, отграничение от смежных государственно-правовых понятий и иные аспекты, на примере которых показана глубоко самобытная интерпретация отечественной правовой наукой данной категории. Из всего многообразия взглядов и подходов дореволюционных российских ученых к проблемам правовой государственности автор выделяет обобщенные тенденции и особенности, сопоставляет идеи правового государства и абсолютизма. Рассмотрена концепция критериев правового государства. Выделена характерная черта всей дореволюционной российской концепции критериев правового государства: приоритет морально-этических критериев и негосударственных социальных регуляторов в построении правовой государственности. Методологическую базу исследования представляют фундаментальные положения теории государства и права, сравнительный анализ исследовательских принципов различных школ и течений, метод анализа публикаций, существующих в данном направлении, традиционные методы научного знания (дедуктивный, индуктивный, системный, сравнительный и др.), а также частно- научные методы: исторический, формально-юридический. В статье в результате анализа работ дореволюционных российских ученых выявлена тенденция в дореволюционном осмыслении правового государства – стремление к комплексному анализу, отсутствие возведения концепции правового государства в абсолют, своего рода «культа» правового государства, который, зачастую, характерен для современной правовой науки. Анализ дореволюционного периода развития отечественного правоведения показал, что понятие права и понятие закона еще были недостаточно разграничены, во многом мыслились как тождественные. Идеи дореволюционных ученых о недопустимости абсолютизации концепции правового государства звучат крайне актуально в сегодняшних политико-правовых условиях. В связи с этим концепция государства культурного, духовного, социального должна занимать достойное место в практике государственного строительства и органически сочетаться в национальной правовой доктрине с концепцией государства правового.
Сычев Д.А. - Уголовно-процессуальные функции: эволюция понятия и системная основа

DOI:
10.7256/2454-0706.2016.7.13286

Аннотация: В работе рассматривается происхождение и эволюция понятия «уголовно – процессуальная функция». Сравниваются различные подходы к определению уголовно – процессуальной функции. Показывается системная основа функционирования в уголовном процессе. С позиций диалектики объединяется подход к определению уголовно-процессуальной функции как к направлению деятельности со взглядом на нее как на предусмотренные законом обязанности или права общего характера участников уголовного судопроизводства. Представлен авторский вывод о существе понятия «уголовно – процессуальная функция». В исследовании понятия "уголовно-процессуальная функция" автором применены базовые положения системного анализа и теории систем, а также частный сравнительно-правовой метод при общем взгляде на проблему с позиций диалектики. Автором впервые проанализированы различные подходы к определению понятия "уголовно-процессуальная функция". Выделены имманентно присущие уголовно-процессуальным функциям качества, которыми их наделяют различные авторы определений. Сделан вывод о том, что основные направления уголовно-процессуальной деятельности проявляющиеся в уголовном судопроизводстве носят системный характер. Снято противоречие во взглядах на уголовно-процессуальную функцию как на направление деятельности и как на предусмотренные законом обязанности или права общего характера участников уголовного судопроизводства.
Сычев Д.А. - Уголовно-процессуальные функции: эволюция понятия и системная основа c. 941-947

DOI:
10.7256/2454-0706.2016.7.52671

Аннотация: В работе рассматривается происхождение и эволюция понятия «уголовно – процессуальная функция». Сравниваются различные подходы к определению уголовно – процессуальной функции. Показывается системная основа функционирования в уголовном процессе. С позиций диалектики объединяется подход к определению уголовно-процессуальной функции как к направлению деятельности со взглядом на нее как на предусмотренные законом обязанности или права общего характера участников уголовного судопроизводства. Представлен авторский вывод о существе понятия «уголовно – процессуальная функция». В исследовании понятия "уголовно-процессуальная функция" автором применены базовые положения системного анализа и теории систем, а также частный сравнительно-правовой метод при общем взгляде на проблему с позиций диалектики. Автором впервые проанализированы различные подходы к определению понятия "уголовно-процессуальная функция". Выделены имманентно присущие уголовно-процессуальным функциям качества, которыми их наделяют различные авторы определений. Сделан вывод о том, что основные направления уголовно-процессуальной деятельности проявляющиеся в уголовном судопроизводстве носят системный характер. Снято противоречие во взглядах на уголовно-процессуальную функцию как на направление деятельности и как на предусмотренные законом обязанности или права общего характера участников уголовного судопроизводства.
Паутова М.Н. - Правовой режим иностранных инвестиций в топливно-энергетическом комплексе Российской Федерации

DOI:
10.7256/2454-0706.2016.8.19931

Аннотация: В статье рассматривается правовой режим иностранных инвестиций в топливно-энергетический комплекс Российской Федерации. Рассматривается законодательство, а также судебная практика в отношении иностранных инвестиций в топливно-энергетический комплекс. Рассматриваются международно-правовые нормы, регулирующие инвестиции в ТЭК. Рассматривается вопрос о том, каким является наиболее выгодный для иностранных инвесторов правовой режим инвестирования, так вопрос о применимом режиме на практике приводит не всегда к однозначным результатам. Утверждается, что несмотря на установление национального режима в отношении иностранных инвестиций, топливно-энергетический комплекс по природе своей является той сферой хозяйственной деятельности, где в отступление от принципа (национальный режим) может применяться дискриминационный режим правового регулирования (режим наибольшего благоприятствования). В тоже время, отмечается, что на практике иностранные инвесторы в ТЭК поставлены в более выгодное положение, чем национальные, что связано с необходимостью привлечения иностранных инвестиций, а также технологий разведки и добычи энергоресурсов.
Паутова М.Н. - Правовой режим иностранных инвестиций в топливно-энергетическом комплексе Российской Федерации c. 958-962

DOI:
10.7256/2454-0706.2016.8.52672

Аннотация: В статье рассматривается правовой режим иностранных инвестиций в топливно-энергетический комплекс Российской Федерации. Рассматривается законодательство, а также судебная практика в отношении иностранных инвестиций в топливно-энергетический комплекс. Рассматриваются международно-правовые нормы, регулирующие инвестиции в ТЭК. Рассматривается вопрос о том, каким является наиболее выгодный для иностранных инвесторов правовой режим инвестирования, так вопрос о применимом режиме на практике приводит не всегда к однозначным результатам. Утверждается, что несмотря на установление национального режима в отношении иностранных инвестиций, топливно-энергетический комплекс по природе своей является той сферой хозяйственной деятельности, где в отступление от принципа (национальный режим) может применяться дискриминационный режим правового регулирования (режим наибольшего благоприятствования). В тоже время, отмечается, что на практике иностранные инвесторы в ТЭК поставлены в более выгодное положение, чем национальные, что связано с необходимостью привлечения иностранных инвестиций, а также технологий разведки и добычи энергоресурсов.
Кириллова Е.А. - Правовые основания и виды наследования в гражданском законодательстве России

DOI:
10.7256/2454-0706.2016.8.12858

Аннотация: В данной статье рассматриваются правовые основания и виды наследования в гражданском праве РФ с учетом новейших положений российского законодательства. Цель исследования – рассмотреть правовые категории в сфере оснований наследования по российскому наследственному праву. Предложен авторский подход к вопросам наследования. Предлагаемый новый подход к пониманию оснований наследования позволит решить некоторые частные вопросы наследственного преемства различных категорий наследников, в том числе за счет обоснования целесообразности распространения на них тех или иных условий наследования по завещанию, по закону. В ходе исследования применялась совокупность общенаучных и частно-научных методов, что позволило спрогнозировать определенные тенденции в развитии института наследственного права и выработать ряд научно-обоснованных рекомендаций и предложений. Под правовыми основаниями наследования в гражданском законодательстве России понимается завещание и закон, что не соответствует действительности. Предложено дифференцировать основания наследования и виды наследования, на базе этого построить логичный понятийный аппарат, который был бы использован в теории гражданского права и в законодательстве. В статье дается авторская классификация оснований наследования.
Кириллова Е.А. - Правовые основания и виды наследования в гражданском законодательстве России c. 963-967

DOI:
10.7256/2454-0706.2016.8.52673

Аннотация: В данной статье рассматриваются правовые основания и виды наследования в гражданском праве РФ с учетом новейших положений российского законодательства. Цель исследования – рассмотреть правовые категории в сфере оснований наследования по российскому наследственному праву. Предложен авторский подход к вопросам наследования. Предлагаемый новый подход к пониманию оснований наследования позволит решить некоторые частные вопросы наследственного преемства различных категорий наследников, в том числе за счет обоснования целесообразности распространения на них тех или иных условий наследования по завещанию, по закону. В ходе исследования применялась совокупность общенаучных и частно-научных методов, что позволило спрогнозировать определенные тенденции в развитии института наследственного права и выработать ряд научно-обоснованных рекомендаций и предложений. Под правовыми основаниями наследования в гражданском законодательстве России понимается завещание и закон, что не соответствует действительности. Предложено дифференцировать основания наследования и виды наследования, на базе этого построить логичный понятийный аппарат, который был бы использован в теории гражданского права и в законодательстве. В статье дается авторская классификация оснований наследования.
Уфимцева Е.В. - Принципы права как критерий разграничения отраслей в системе права: теоретический анализ

DOI:
10.7256/2454-0706.2016.8.16374

Аннотация: Настоящая статья посвящена исследованию актуальной для современной юриспруденции проблемы разграничения отраслей в системе отечественного права. В статье освещается один из субсидиарных критериев отраслеобразования, наиболее часто упоминаемый в современной исследовательской литературе – принципы права. Автором характеризуется природа принципов права, в том числе с точки зрения наличия в ней объективного и субъективного начал, местоположение принципов права в системе права, их основные функции и значение для организации нормативного материала внутри системы права. В статье обосновывается возможность использования принципов права в качестве субсидиарного критерия отраслеобразования, приводятся соответствующие примеры. Кроме того, автором статьи приведены, проанализированы и прокомментированы взгляды советских и современных отечественных теоретиков права на принципы права, их роль в процессе организации нормативного материала в системе права. Научная новизна статьи заключается в специальном исследовании принципов права как самостоятельного критерия разграничения отраслей в системе права. Подобные исследования в современной юридической науке в настоящее время не встречаются. Настоящая статья будет представлять интерес для широкого круга читателей: как для исследователей системы права и критериев отраслеобразования, так и для правоведов-отраслевиков и практикующих юристов.
Уфимцева Е.В. - Принципы права как критерий разграничения отраслей в системе права: теоретический анализ c. 968-976

DOI:
10.7256/2454-0706.2016.8.52674

Аннотация: Настоящая статья посвящена исследованию актуальной для современной юриспруденции проблемы разграничения отраслей в системе отечественного права. В статье освещается один из субсидиарных критериев отраслеобразования, наиболее часто упоминаемый в современной исследовательской литературе – принципы права. Автором характеризуется природа принципов права, в том числе с точки зрения наличия в ней объективного и субъективного начал, местоположение принципов права в системе права, их основные функции и значение для организации нормативного материала внутри системы права. В статье обосновывается возможность использования принципов права в качестве субсидиарного критерия отраслеобразования, приводятся соответствующие примеры. Кроме того, автором статьи приведены, проанализированы и прокомментированы взгляды советских и современных отечественных теоретиков права на принципы права, их роль в процессе организации нормативного материала в системе права. Научная новизна статьи заключается в специальном исследовании принципов права как самостоятельного критерия разграничения отраслей в системе права. Подобные исследования в современной юридической науке в настоящее время не встречаются. Настоящая статья будет представлять интерес для широкого круга читателей: как для исследователей системы права и критериев отраслеобразования, так и для правоведов-отраслевиков и практикующих юристов.
И. А. Захарова - Теоретико-правовые аспекты категории «публикатор» в Российской Федерации c. 968-976
Аннотация: Принятие четвертой части Гражданского кодекса РФ привело к введению в научный и практический оборот категории «публикатор». Законодатель достаточно поверхностно рассмотрел данный институт, что повлекло за собой различные пагубные явления: от подмены понятий «автор» и «публикатор» до непонимания большинством населения практической применимости и выгоды от данного нововведения. В настоящей статье проводится правовой анализ категории «публикатор» в российском гражданском законодательстве: рассматривается история появления данной дефиниции, исследуются формы практической деятельности публикатора в РФ, типология и виды ответственности публикатора за правонарушения. В современной российской науке еще не выработан подход к разграничению понятий «публикатор» и «автор», многие исследователи говорят о практической неприменимости прав публикатора. В этой связи, автор статьи дает практические рекомендации по совершенствованию правового регулирования данных общественных отношений, предлагает новое решение проблемы применимости прав публикатора на практике.
Дудаш Т.И. - Лингвистические и семиотические предпосылки правопонимания

DOI:
10.7256/2454-0706.2015.7.8962

Аннотация: Статья посвящена исследованию лингвистических и семиотических предпосылок правопонимания. Цель статьи – установить, существовали ли закономерности в обозначении представлений о праве определенными символами и существовали чи закономерности в назывании понятий о разных социальных явлениях правоназваниями. В результате семиотической части исследования было выявлено, что в древнейшие времена представления о праве в форме мононорм обозначались символами, разрешающими или запрещающими определенное действие. Для лингвистического исследования было отобрано правоназвания в основных языках, имеющих этимологические словари. Выяснено, что исследуемые правоназвания мотивированы по значению. Первично правоназвания обозначали понятия о таких явлениях (имели такие предметные отнесенности): свобода как возможность определенного поведения, деятельности субъекта (языки осетинский, литовский); свойство того или иного явления, ставшего предметом оценивания как “справедливое-несправедливое” и признаного справедливым (языки арабский, персидский, афганский, хинди и др.); установки – внешние (разнообразные предписания, правила различного происхождения), или внутренние (его совесть, убеждения, вероисповедование и др.) относительно субъекта, способные направлять его поведение, деятельность в обществе (языки санскрит, латинский, французский, итальянский); установки, направляющие человеческое поведение именно в том направлении, чтобы оно оценивалось как справедливое (языки древнегреческий, славянские, германские (в частности английский, немецкий, норвежский, голландский, шведский, датский, исландский), финский и др.); властное взвешивание интересов субъектов (китайский язык и др.). Таким образом, в правоназывании в исследованных языках состоялась объективация правопонимания, существовавшего в соответствующем языковом обществе в конкретно-исторических условиях первичных правономинационных процессов. Прослеживаются, по крайней мере, два основные типы правопонимания − «позитивистский» и «естественный». В правоназваниях в некоторых языках можно усмотреть определенные модификации (комбинации) основных типов правопонимания, их интегрирование (в частности, в древнегреческом, германских, славянских и финно-венгерских языках, в которых правоназвания обозначают понятия о явлениях, способных внешне направлять поведение человека в сторону справедливости (правды)).
Дудаш Т.И. - Лингвистические и семиотические предпосылки правопонимания c. 1027-1039

DOI:
10.7256/2454-0706.2015.7.52466

Аннотация: Статья посвящена исследованию лингвистических и семиотических предпосылок правопонимания. Цель статьи – установить, существовали ли закономерности в обозначении представлений о праве определенными символами и существовали чи закономерности в назывании понятий о разных социальных явлениях правоназваниями. В результате семиотической части исследования было выявлено, что в древнейшие времена представления о праве в форме мононорм обозначались символами, разрешающими или запрещающими определенное действие. Для лингвистического исследования было отобрано правоназвания в основных языках, имеющих этимологические словари. Выяснено, что исследуемые правоназвания мотивированы по значению. Первично правоназвания обозначали понятия о таких явлениях (имели такие предметные отнесенности): свобода как возможность определенного поведения, деятельности субъекта (языки осетинский, литовский); свойство того или иного явления, ставшего предметом оценивания как “справедливое-несправедливое” и признаного справедливым (языки арабский, персидский, афганский, хинди и др.); установки – внешние (разнообразные предписания, правила различного происхождения), или внутренние (его совесть, убеждения, вероисповедование и др.) относительно субъекта, способные направлять его поведение, деятельность в обществе (языки санскрит, латинский, французский, итальянский); установки, направляющие человеческое поведение именно в том направлении, чтобы оно оценивалось как справедливое (языки древнегреческий, славянские, германские (в частности английский, немецкий, норвежский, голландский, шведский, датский, исландский), финский и др.); властное взвешивание интересов субъектов (китайский язык и др.). Таким образом, в правоназывании в исследованных языках состоялась объективация правопонимания, существовавшего в соответствующем языковом обществе в конкретно-исторических условиях первичных правономинационных процессов. Прослеживаются, по крайней мере, два основные типы правопонимания − «позитивистский» и «естественный». В правоназваниях в некоторых языках можно усмотреть определенные модификации (комбинации) основных типов правопонимания, их интегрирование (в частности, в древнегреческом, германских, славянских и финно-венгерских языках, в которых правоназвания обозначают понятия о явлениях, способных внешне направлять поведение человека в сторону справедливости (правды)).
Беляева Г.С., Беляев В.П. - Классификация правовых режимов: подходы и основания

DOI:
10.7256/2454-0706.2015.7.10442

Аннотация: В данной статье рассматривается общетеортические и отраслевые подходы к классификации правовых режимов, а аткже такие основания для их видовой дифференциации, как предмет правового регулирования; юридическая природа; тип правового регулирования; соотношение стимулов и ограничений; субъект правотворчества; сфера и время действия. Разнообразие оснований классификации правовых режимов имеется и в общетеоретической, и в отраслевой плоскости, что обусловлено предметом и методом правового регулирования, а также разнообразием стоящих перед правовыми режимами задач и средств их обеспечения. В исследовании применяются системный подход (системно-компонентный, системно-структурный и системно-функциональный анализ), сравнительно-правовой и интерпретационный методы. Данные основания для классификации правовых режимов позволяют синтезировать их сущностные признаки, четко показать их органическую связь с общественными отношениями, социально-политическую и юридическую значимость. В практическом плане выделение названных классификационных признаков способствует разработке более обоснованных предложений по совершенствованию законодательства при его кодификации, устранении множественности, коллизионности, пробельности и многих других недостатков, присущих действующей правовой системе.
Беляева Г.С., Беляев В.П. - Классификация правовых режимов: подходы и основания c. 1040-1048

DOI:
10.7256/2454-0706.2015.7.52467

Аннотация: В данной статье рассматривается общетеортические и отраслевые подходы к классификации правовых режимов, а аткже такие основания для их видовой дифференциации, как предмет правового регулирования; юридическая природа; тип правового регулирования; соотношение стимулов и ограничений; субъект правотворчества; сфера и время действия. Разнообразие оснований классификации правовых режимов имеется и в общетеоретической, и в отраслевой плоскости, что обусловлено предметом и методом правового регулирования, а также разнообразием стоящих перед правовыми режимами задач и средств их обеспечения. В исследовании применяются системный подход (системно-компонентный, системно-структурный и системно-функциональный анализ), сравнительно-правовой и интерпретационный методы. Данные основания для классификации правовых режимов позволяют синтезировать их сущностные признаки, четко показать их органическую связь с общественными отношениями, социально-политическую и юридическую значимость. В практическом плане выделение названных классификационных признаков способствует разработке более обоснованных предложений по совершенствованию законодательства при его кодификации, устранении множественности, коллизионности, пробельности и многих других недостатков, присущих действующей правовой системе.
Паутова М.Н. - Формирование и развитие законодательства об иностранных инвестициях в топливно-энергетический комплекс Российской Федерации

DOI:
10.7256/2454-0706.2016.9.20299

Аннотация: В статье исследуется формирование и развитие законодательства об иностранных инвестициях в топливно-энергетический комплекс России. Тема статьи исследуется в хронологическом порядке, где основной упор делается на законодательной базе постсоветского периода развития законодательства в сфере иностранных инвестиций в ТЭК. Рассматриваются Федеральные законы «Об иностранных инвестициях», «О концессионных соглашениях», «О соглашениях о разделе продукции» и т.п. В статье используются классические для юриспруденции методы исследования. Среди них: формально-логический, сравнительно-правовой, абстрагирование и моделирование. Новизна материала заключается в предложении периодизации формирования и развития законодательства в сфере иностранных инвестиций в ТЭК. Выделяется новый этап в формировании данного законодательства: кризисный (2008-2016), который характеризуется смягчением условий для иностранных инвестиций в ТЭК с целью привлечения. Действительно, если предыдущие периоды характеризовались как смягчением, так и ужесточением условий для иностранных инвесторов – т.е. были разнонаправленными, то основной тенденцией современного законодательства в сфере инвестиций в ТЭК является смягчение условий для иностранных инвестиций, что непосредственно отразилось в законодательных реформах современного периода.
Паутова М.Н. - Формирование и развитие законодательства об иностранных инвестициях в топливно-энергетический комплекс Российской Федерации c. 1105-1110

DOI:
10.7256/2454-0706.2016.9.52690

Аннотация: В статье исследуется формирование и развитие законодательства об иностранных инвестициях в топливно-энергетический комплекс России. Тема статьи исследуется в хронологическом порядке, где основной упор делается на законодательной базе постсоветского периода развития законодательства в сфере иностранных инвестиций в ТЭК. Рассматриваются Федеральные законы «Об иностранных инвестициях», «О концессионных соглашениях», «О соглашениях о разделе продукции» и т.п. В статье используются классические для юриспруденции методы исследования. Среди них: формально-логический, сравнительно-правовой, абстрагирование и моделирование. Новизна материала заключается в предложении периодизации формирования и развития законодательства в сфере иностранных инвестиций в ТЭК. Выделяется новый этап в формировании данного законодательства: кризисный (2008-2016), который характеризуется смягчением условий для иностранных инвестиций в ТЭК с целью привлечения. Действительно, если предыдущие периоды характеризовались как смягчением, так и ужесточением условий для иностранных инвесторов – т.е. были разнонаправленными, то основной тенденцией современного законодательства в сфере инвестиций в ТЭК является смягчение условий для иностранных инвестиций, что непосредственно отразилось в законодательных реформах современного периода.
Бекишиева С.Р. - Категория «правовой мир»: постановка проблемы

DOI:
10.7256/2454-0706.2016.9.16439

Аннотация: Объектом исследования является правовой мир в качестве правовой категории самого высокого интегративного статуса, которая может использоваться в рамках философских исследований для широких правовых обобщений. В современной юридической науке в качестве универсальных, охватывающих все правовые стороны общественной жизни, предлагаются различные правовые категории: правовая система, правовая реальность, правовая действительность, правовая жизнь. Категория «правовой мир» чаще всего используется при характеристике указанных категорий или при исследовании историко-правового опыта определенных народов, этнических групп. Многообразие универсальных правовых категорий ставит теорию права перед необходимостью четко разграничивать соответствующие понятия и обосновать самостоятельное значение категории «правовой мир». Методология исследования включает диалектический, логический, исторический, системно-структурный, функциональный, сравнительно-правовой методы и метод правового моделирования. Активно использовался междисциплинарный подход, позволяющий наиболее полно и всесторонне рассмотреть исследуемую комплексную проблему. Новизна исследования заключается в рассмотрении правового мира как категории, имеющей объективную и субъективную стороны выражения, включающей все формы юридического бытия общества (правовые явления и состояния), отражающей правовые процессы и являющейся результатом развития материальной и духовной деятельности людей в сфере права.
Бекишиева С.Р. - Категория «правовой мир»: постановка проблемы c. 1111-1116

DOI:
10.7256/2454-0706.2016.9.52691

Аннотация: Объектом исследования является правовой мир в качестве правовой категории самого высокого интегративного статуса, которая может использоваться в рамках философских исследований для широких правовых обобщений. В современной юридической науке в качестве универсальных, охватывающих все правовые стороны общественной жизни, предлагаются различные правовые категории: правовая система, правовая реальность, правовая действительность, правовая жизнь. Категория «правовой мир» чаще всего используется при характеристике указанных категорий или при исследовании историко-правового опыта определенных народов, этнических групп. Многообразие универсальных правовых категорий ставит теорию права перед необходимостью четко разграничивать соответствующие понятия и обосновать самостоятельное значение категории «правовой мир». Методология исследования включает диалектический, логический, исторический, системно-структурный, функциональный, сравнительно-правовой методы и метод правового моделирования. Активно использовался междисциплинарный подход, позволяющий наиболее полно и всесторонне рассмотреть исследуемую комплексную проблему. Новизна исследования заключается в рассмотрении правового мира как категории, имеющей объективную и субъективную стороны выражения, включающей все формы юридического бытия общества (правовые явления и состояния), отражающей правовые процессы и являющейся результатом развития материальной и духовной деятельности людей в сфере права.
Другие сайты издательства:
Официальный сайт издательства NotaBene / Aurora Group s.r.o.